Бюллетень № 5 от 26.05.2006



   ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                      ЗА IV КВАРТАЛ 2005 ГОДА


                        ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

                 Вопросы квалификации преступлений

     1. Действия виновных могут быть  квалифицированы  как  разбой,
совершенный  группой  лиц  по предварительному сговору,  лишь в том
случае,  если эти лица заранее договорились о совместном  нападении
на  потерпевшего  в  целях хищения имущества с применением насилия,
опасного для жизни или  здоровья,  или  угрозой  применения  такого
насилия.
     Установлено, что Королев и  Осетрин  с  целью  хищения  чужого
имущества,  воспользовавшись дубликатами ключей,  ранее похищенными
Королевым у хозяина квартиры,  открыли входные  двери,  после  чего
незаконно проникли в квартиру.
     Как указано в приговоре,  увидев хозяина,  Осетрин  и  Королев
напали  на него.  Осетрин с целью убийства нанес ножом потерпевшему
19 ударов  в  различные  части  тела,  в  том  числе  в  грудь.  От
полученных  тяжких  телесных  повреждений  потерпевший скончался на
месте происшествия.
     Убедившись в   его  смерти,  Королев  и  Осетрин  похитили  из
квартиры различное имущество на сумму 34 075  руб.  Похищенное  они
совместно  продали,  деньги  поделили  между  собой  и истратили на
личные нужды.
     Действия Королева, ранее судимого 18 декабря 2001 г. по п. "а"
ч. 2 ст. 213, пп. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ к четырем годам шести
месяцам  лишения  свободы  условно с испытательным сроком два года,
квалифицированы по пп.  "а",  "в",  "г" ч.  2 ст.  162  УК  РФ.  На
основании  ст.  70  УК  РФ по совокупности приговоров ему назначено
пятнадцать  лет  лишения  свободы  с  конфискацией   имущества,   с
отбыванием в исправительной колонии особого режима.
     Судебные решения в отношении Осетрина не обжалованы.
     Судебная коллегия   по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ
приговор в отношении Королева оставила без изменения.
     Адвокат осужденного  в  надзорной  жалобе  поставил  вопрос  о
переквалификации его действий на ч. 3 ст. 158 УК РФ.
     Президиум Верховного   Суда   РФ   надзорную  жалобу  адвоката
удовлетворил по следующим основаниям.
     Действия виновных   могут  быть  квалифицированы  как  разбой,
совершенный группой лиц по предварительному  сговору,  лишь  в  том
случае,  если  эти лица заранее договорились о совместном нападении
на потерпевшего в целях хищения имущества  с  применением  насилия,
опасного  для жизни или здоровья,  либо с угрозой применения такого
насилия.
     По данному уголовному делу таких обстоятельств не установлено.
     Из описания преступного деяния, признанного доказанным, видно,
что Осетрин,  увидев в квартире потерпевшего,  не согласовывая свои
действия с Королевым,  напал на потерпевшего и  стал  наносить  ему
удары  ножом,  причинив  тяжкий  вред  здоровью,  от  которого  тот
скончался.
     Кроме того,  суд  признал доказанным,  что Королев и Осетрин в
квартиру пришли с целью кражи чужого имущества.  Удары потерпевшему
Осетрин наносил ножом,  случайно оказавшимся в прихожей квартиры, а
Королев в это время покинул место преступления,  но затем вернулся,
и вместе они похитили имущество потерпевшего.
     Таким образом,  установлено,  что Королев и Осетрин заранее  о
совершении  разбоя  не  договаривались.  Королев  непосредственного
участия в нападении на  потерпевшего  не  принимал  и  не  оказывал
Осетрину в этом никакого содействия.
     В приговоре указано, что "Королев и Осетрин, применяя насилие,
опасное для жизни и здоровья,  напали на потерпевшего",  однако эти
данные  не  соответствовали   фактическим   обстоятельствам   дела,
установленным судом первой инстанции.
     Выводы суда о том,  что "потерпевший воспринимал Королева  как
нападавшего",  а  также что "Королев своим присутствием обеспечивал
реальное  исполнение  разбоя",  так  как  "Осетрин  в   присутствии
Королева  действовал  более агрессивно,  сознавая,  что рядом с ним
находится соучастник преступления", являются предположениями.
     При таких    обстоятельствах    Президиум   переквалифицировал
действия Королева с  пп.  "а",  "в",  "г"  ч.  2  ст. 162  УК РФ на
пп. "а", "в", "г"  ч. 2  ст. 158 УК РФ (в ред.  от 13 июня 1996 г.)
(кража,  совершенная группой  лиц  по  предварительному  сговору  с
незаконным  проникновением  в  жилище,  с причинением значительного
ущерба гражданину).
     Также в  соответствии  со ст.  10 УК РФ из приговора исключено
указание о наличии в действиях  Королева  особо  опасного  рецидива
преступлений,  поскольку согласно п.  "в" ч. 4 ст. 18 УК РФ (в ред.
от 8 декабря  2003  г.)  при  признании  рецидива  преступлений  не
учитываются  судимости  за преступления,  осуждение за которые было
условным,  если  условное  осуждение  не  отменялось  и   лицо   не
направлялось  для  отбывания  наказания  в  места  лишения свободы.
Условное осуждение Королева по приговору от 18 декабря 2001  г.  по
правилам  ч.  3  ст.  74  УК  РФ не отменялось.  При таких данных в
действиях осужденного рецидив преступлений отсутствовал.
     В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ (в ред. от 8 декабря
2003  г.)  отбывание   лишения   свободы   Королеву   назначено   в
исправительной колонии строгого режима.

                                           Постановление Президиума
                                       Верховного Суда РФ N 326-П05
                                             по делу Королева и др.

     2. Приговор суда в части осуждения лица по пп.  "ж",  "з" ч. 2
ст.  105 УК РФ отменен,  п.  "в" ч.  3 ст.  162 УК РФ  исключен  по
основаниям,  предусмотренным п.  1 ч.  1 ст. 379 и п. 1 ст. 380 УПК
РФ.
     Засухин осужден за преступление,  совершенное им при следующих
обстоятельствах.  18 октября 2002 г.  он в  составе  организованной
группы совместно с Тухватуллиным,  Казьминым,  Зиминым, Мазитовым и
Ерохиным с целью завладения имуществом фирмы  "ИМС-Уфа"  в  крупном
размере   в   соответствии  с  разработанным  Тухватуллиным  планом
обманным путем проник в помещение фирмы. Ерохин, пройдя в помещение
и убедившись,  что там,  кроме охранника,  никого нет, дал знать об
этом Казьмину,  после чего тот напал на охранника, повалил на пол и
нанес ему удары ногами по телу и голове. Ерохин связал потерпевшего
и впустил в помещение остальных членов организованной группы, в том
числе Засухина. Затем они вынесли из помещения и загрузили в машины
компьютеры, принтеры и радиотелефонный аппарат.
     Выполняя указания Тухватуллина,  Казьмин металлической стойкой
от перил несколько раз  ударил  лежащего  охранника  по  голове,  а
Мазитов динамометрическим ключом также нанес потерпевшему несколько
ударов по голове.  Затем Мазитов и Зимин,  обмотав шею потерпевшего
электропроводом, задушили его.
     Данные действия Засухина квалифицированы  судом  по  пп.  "а",
"б",  "в" ч.  3 ст.  162 УК РФ (разбой,  совершенный организованной
группой  в  целях  завладения  имуществом  в  крупном  размере,   с
причинением тяжкого вреда  здоровью потерпевшего)  и  пп.  "ж", "з"
ч. 2 ст. 105 УК РФ.
     Президиум Верховного  Суда  РФ,  рассмотрев  уголовное дело по
надзорной  жалобе  осужденного  Засухина,  изменил  состоявшиеся  в
отношении него судебные решения по следующим основаниям.
     Судом установлено,  что  Засухин  только  выносил   из   офиса
похищенное  имущество.  Никаких  действий,  направленных на лишение
жизни потерпевшего либо  на  оказание  в  этом  в какой-либо  форме
содействия другим осужденным, Засухин не совершал.
     В приговоре не приведено доказательств,  подтверждающих  вывод
суда о том, что Засухин заранее был осведомлен о плане Тухватуллина
совершить убийство охранника,  равно как и о том, что Засухину была
отведена какая-то роль в совершении этого преступления.
     Из показаний  Засухина  на  предварительном  следствии   и   в
судебном  заседании видно,  что в сговоре на совершение убийства он
участия не принимал,  ничего не знал  о  намерениях  других  членов
группы и никакой роли в лишении жизни охранника не исполнял.
     Эти показания не опровергнуты.
     Таким образом,   выводы   суда,  изложенные  в  приговоре,  не
подтверждены доказательствами, рассмотренными в судебном заседании.
В  соответствии  с  п.  1 ч.  1 ст.  379,  п.  1 ст.  380 УПК РФ из
приговора исключен п.  "в" ч.  3 ст.  162 УК РФ, приговор отменен в
части  осуждения  Засухина по пп.  "ж",  "з" ч.  2 ст.  105 УК РФ с
прекращением производства по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ - за отсутствием в деянии состава преступления.

                                           Постановление Президиума
                                       Верховного Суда РФ N 389-П05
                                             по делу Засухина и др.

     3. В     кассационном     порядке     действия     осужденного
переквалифицированы с п.  "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 105 УК
РФ.
     Судом установлено,  что между Бондаренко и его супругой возник
спор  о выборе вариантов вложения денежных средств,  накопленных за
период их совместной жизни,  и  контроля  над  ними,  переросший  в
ссору, во время которой он выстрелил из пистолета в голову супруге.
     Квалифицировав действия виновного по п.  "з" ч.  2 ст.  105 УК
РФ,  суд  не  учел  того,  что  по смыслу закона как совершенное из
корыстных побуждений следует квалифицировать убийство,  совершенное
в  целях получения материальной выгоды для виновного или других лиц
или избавления от материальных затрат.
     В данном случае мотивом преступления явилась ссора,  возникшая
во время спора  о  способе  распоряжения  деньгами,  а  не  желание
завладеть деньгами потерпевшей.

                                             Определение N 53-О05-9
                                                 по делу Бондаренко

                       Назначение наказания

     4. Преступления,  предусмотренные одной и  той  же  статьей  и
частью  этой статьи,  совершенные до внесения изменений в Уголовный
кодекс Российской  Федерации  Федеральным  законом  от  8   декабря
2003 г.,   не   могут  образовывать  совокупность  преступлений,  и
осужденному не может назначаться наказание по эпизодам,  каждый  из
которых  квалифицирован  по  одной  и той же статье и части этой же
статьи, если иное не улучшает положение осужденного.
     По приговору суда Мацюк  осужден:  по  пп. "а", "в", "г"  ч. 2
ст. 161 УК РФ к пяти годам лишения свободы,  по ч.  3 ст. 162 УК РФ
(по  эпизоду от 1 апреля 1999 г.) к семи годам лишения свободы,  по
ч.  3 ст.  162 УК РФ (по эпизоду от 13 апреля 2000 г.) к семи годам
лишения  свободы,  по ч.  3 ст.  162 УК РФ (по эпизоду от 17 апреля
2000 г.) к семи годам лишения свободы,  на основании ч. 3 ст. 69 УК
РФ   -   к   двенадцати   годам  лишения  свободы  с  отбыванием  в
исправительной колонии строгого режима.
     Судебная коллегия   по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ
приговор в отношении Мацюка оставила без изменения.
     Президиум Верховного    Суда    РФ    удовлетворил   надзорное
представление заместителя Генерального прокурора РФ,  в котором был
поставлен   вопрос   о   переквалификации  действий  осужденного  в
соответствии с  положениями ст.  17  УК РФ в  редакции  от  13 июня
1996 г., указав в постановлении следующее.
     Согласно названной статье Кодекса  совокупностью  преступлений
признавалось    совершение    двух    или    более    преступлений,
предусмотренных различными статьями или частями  статьи  Уголовного
кодекса  Российской  Федерации,  ни за одно из которых лицо не было
осуждено.
     В данном случае содеянное соответствовало одной части ст.  162
УК РФ.
     Вопреки указанному   требованию   уголовного  закона  суд  дал
самостоятельную  квалификацию  каждого   разбойного   нападения   и
назначил   наказание   по   совокупности   преступлений,   как  это
предусмотрено ст. 17 УК РФ в редакции от 8 декабря 2003 г.
     При этом необоснованное назначение наказания по правилам ч.  3
ст.  69 УК РФ при отсутствии совокупности  преступлений  привело  к
нарушению  прав  осужденного:  назначенный судом срок наказания без
соблюдения требований ст. 17 УК РФ (до внесения изменений) и ст. 10
УК  РФ превысил срок наказания,  назначенный им по каждому эпизоду,
квалифицированному по ч. 3 ст. 162 УК РФ.
     Так, назначив  Мацюку по каждому эпизоду наказание в виде семи
лет лишения свободы,  а по пп.  "а",  "в", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ -
пяти  лет  лишения  свободы  и применив принцип частичного сложения
наказаний,  суд окончательно назначил ему  двенадцать  лет  лишения
свободы.  Очевидно, что при соблюдении правил ст. 17 УК РФ с учетом
частичного сложения назначенных наказаний окончательное  наказание,
которое могло быть назначено осужденному,  должно быть меньше этого
срока.
     Таким образом,  суд  в  нарушение  требований  ст.  10 УК РФ о
недопустимости  обратной  силы  уголовного   закона,   усиливающего
наказание, ухудшил положение осужденного.
     В связи с нарушением  требований  уголовного  закона  судебные
решения по делу изменены в соответствии с положениями ст.  17 УК РФ
в редакции от 13 июня 1996 г.
     Президиум Верховного   Суда   РФ   изменил   приговор  суда  и
определение Судебной коллегии в  отношении  Мацюка:  его  действия,
связанные с разбойными  нападениями  1  апреля  1999 г., 13  апреля
2000 г.,  17 апреля 2000 г. и 2 мая 2000 г., квалифицировал по ч. 3
ст.  162 УК РФ (в ред.  от 8 декабря 2003 г.),  по которой назначил
семь лет лишения свободы.  В соответствии с ч.  3 ст.  69 УК РФ  по
совокупности преступлений,  предусмотренных пп.  "а", "в", "г" ч. 2
ст. 161 УК РФ (в ред. от 8 декабря 2003 г.) и ч. 3 ст. 162 УК РФ (в
ред.  от  8  декабря  2003  г.),  назначил  Мацюку наказание в виде
лишения свободы на одиннадцать лет шесть месяцев  в  исправительной
колонии строгого режима.

                                           Постановление Президиума
                                     Верховного Суда РФ N 544-П05ПР
                                               по делу Мацюка и др.

     5. Согласно п. "в" ч. 4 ст. 18  УК РФ  (в  ред.  от  8 декабря
2003 г.) судимости за преступления, по которым лицу предоставлялась
отсрочка  исполнения приговора,  если отсрочка исполнения приговора
не отменялась и лицо не  направлялось  для  отбывания  наказания  в
места  лишения  свободы,  при  решении вопроса о признании рецидива
преступлений не учитываются.
     Судом первой  инстанции  Нагорный  (ранее  судимый  10  апреля
1996 г.  по ч.  2 ст.  145 УК РСФСР к одному году лишения свободы с
отсрочкой  исполнения  приговора  на  один  год)  осужден (с учетом
последующих изменений  приговора)  по ч.  1 ст.  105,  ч. 3 ст. 30,
п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ.
     В качестве обстоятельства,  отягчающего наказание, суд признал
рецидив преступлений.
     В силу п.  "в" ч. 4 ст. 18 УК РФ (в ред. от 8 декабря 2003 г.)
предыдущая  судимость  Нагорного  (от  10 апреля 1996 г.) не должна
учитываться при признании рецидива,  поскольку отсрочка  исполнения
приговора  не  отменялась и Нагорный не направлялся в места лишения
свободы.
     Президиум Верховного  Суда  РФ,  рассмотрев  надзорную  жалобу
адвоката осужденного, изменил судебные решения: исключил указание о
наличии    отягчающего    наказание   обстоятельства   -   рецидива
преступлений и смягчил наказание.

                                           Постановление Президиума
                                       Верховного Суда РФ N 335-П05
                                                  по делу Нагорного

     6. Статья   63   УК   РФ   содержит   исчерпывающий   перечень
обстоятельств,    отягчающих    наказание,    в    котором    такое
обстоятельство,  как   "наиболее   активная   роль   в   совершении
преступления", не предусмотрено.
     По приговору суда  Бичайкин осужден  по  пп.  "ж",  "з"  ч.  2
ст. 105,  п. "в" ч. 3  ст. 162,  п. "б" ч. 3 ст. 226,  пп. "а", "б"
ч. 2 ст.  166,  ч.  1  ст. 325, ч. 2  ст. 325, ч. 5 ст. 33  и  ч. 1
ст. 327 УК РФ; оправдан по ч. 3 ст. 327 УК РФ.
     Судебная коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда   РФ
приговор оставила без изменения.
     В надзорной  жалобе  адвокат  просил  о  смягчении   наказания
Бичайкину,  считая,  что  суд  при назначении наказания в нарушение
закона  необоснованно   признал   как   отягчающее   обстоятельство
"наиболее активную роль в совершении преступлений".
     Президиум Верховного  Суда  РФ  судебные  решения  изменил  по
следующим основаниям.
     При решении вопроса  о  назначении  Бичайкину  наказания  были
приняты  во  внимание  характер  и  степень  общественной опасности
преступлений,  данные,  характеризующие его личность,  отношение  к
содеянному, состояние здоровья матери и наличие малолетних детей.
     Как обстоятельство, отягчающее наказание,  суд  со  ссылкой на
п. "г"  ч.  1 ст.  63 УК РФ признал в действиях Бичайкина "наиболее
активную роль в совершении преступлений".
     Между тем   ст.  63  УК  РФ  содержит  исчерпывающий  перечень
обстоятельств, отягчающих наказание, в котором такое обстоятельство
не предусмотрено.
     Согласно п.  "г" ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим
наказание,   признается   "особо   активная   роль   в   совершении
преступления", которое в действиях Бичайкина не установлено.
     Поскольку упомянутое   обстоятельство   в   нарушение   закона
учитывалось при назначении наказания,  то указание о нем  исключено
из  приговора.  С учетом этого и других вносимых в судебные решения
изменений Президиум смягчил назначенное Бичайкину наказание.

                                           Постановление Президиума
                                       Верховного Суда РФ N 704-П05
                                            по делу Бичайкина и др.

     7. Назначая  осужденному  наказание,  суд  не   учел   наличие
смягчающих   обстоятельств  -  активное  способствование  раскрытию
преступления,  изобличению  других  соучастников   преступления   и
розыску имущества, добытого в результате преступления.
     По приговору суда Пареньков осужден по ч.  3 ст.  162 УК РФ (в
ред.  от 8 декабря 2003 г.) к  двенадцати  годам  лишения  свободы,
пп. "ж",  "к" ч.  2 ст.  105 УК РФ - к восемнадцати  годам  лишения
свободы.  На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно ему назначено
двадцать три года лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима.
     Судебная коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда   РФ
оставила приговор без изменения.
     Осужденный Пареньков в надзорной  жалобе  просил  о  смягчении
наказания с учетом признания обстоятельством, смягчающим наказание,
предусмотренное п.  "и" ч.  1 ст. 61 УК РФ активное способствование
раскрытию    преступления,    изобличению    других    соучастников
преступления   и   розыску   имущества,   добытого   в   результате
преступления.
     Президиум Верховного Суда  РФ  удовлетворил  надзорную  жалобу
осужденного, судебные решения в отношении него в части назначенного
наказания изменил по следующим основаниям.
     Назначая Паренькову  наказание,  суд  указал в приговоре,  что
обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание, не имеется.
     Однако из  материалов дела видно,  что в ходе предварительного
следствия Пареньков давал подробные  показания  об  обстоятельствах
совершенных  преступлений  при  соучастии Абросимова и Серикова,  и
именно эти показания суд признал достоверными и  положил  в  основу
приговора.
     Активное способствование раскрытию  преступления,  изобличению
других  соучастников  преступления и розыску имущества,  добытого в
результате  преступления,  заключавшееся   в   выдаче   похищенного
автомобиля и государственных номерных знаков к нему, в соответствии
с  п.  "и"  ч.  1  ст.  61  УК  РФ  органами   следствия   признано
обстоятельством,    смягчающим   наказание,   о   чем   указано   в
обвинительном заключении.
     С учетом   изложенного,   несмотря  на  изменение  Пареньковым
показаний в судебном заседании, у суда не было оснований для вывода
об  отсутствии  обстоятельств,  смягчающих наказание.  Данный вывод
суда в приговоре не мотивирован.
     Как следует из положений ст.  62 УК РФ, при наличии смягчающих
обстоятельств,  предусмотренных п.  "и"  ч.  1  ст.  61  УК  РФ,  и
отсутствии  отягчающих  обстоятельств срок лишения свободы не может
превышать   трех   четвертей   максимального    срока    наказания,
предусмотренного   Уголовным   кодексом   Российской  Федерации  за
совершенные Пареньковым преступления.
     Поскольку назначенное осужденному наказание не соответствовало
вышеуказанным требованиям,  Президиум Верховного Суда  РФ  приговор
суда   и  определение  Судебной  коллегии  в  отношении  Паренькова
изменил:  признал  обстоятельством,   смягчающим   его   наказание,
активное способствование раскрытию преступления, изобличению других
соучастников  преступления  и   розыску   имущества,   добытого   в
результате преступления, и смягчил назначенное Паренькову наказание
по ч.  3 ст.  162 УК РФ (в ред. от 8 декабря 2003 г.) до девяти лет
лишения свободы, по пп. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ - до пятнадцати
лет лишения свободы,  на основании ч.  3 ст.  69 УК РФ окончательно
назначил  семнадцать  лет  лишения свободы в исправительной колонии
строгого режима.

                                           Постановление Президиума
                                       Верховного Суда РФ N 546-П05
                                           по делу Паренькова и др.

     8. В связи с  истечением  сроков   давности,   предусмотренных
п. "а" ч.  1 ст.  78 УК РФ, до вступления приговора в законную силу
осужденные освобождены от наказания.
     По приговору  суда  от  18 июня 2003 г.  Городович и Соложенко
осуждены по ст. 119 УК РФ и пп. "д", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ.
     Кассационным определением  от  22  декабря 2003 г.  приговор в
отношении них оставлен без изменения.
     Преступление, предусмотренное  ст.  119  УК  РФ,  Соложенко  и
Городович совершили 27 июня 2001 г.
     Данных о  том,  что  они  уклонялись  от  следствия и суда,  в
материалах дела не имеется.
     В соответствии с положениями ч.  2 ст.  15 УК РФ преступление,
предусмотренное ст.  119 УК РФ, относится к преступлениям небольшой
тяжести.
     В силу п.  "а" ч.  1  ст.  78  УК  РФ  лицо  освобождается  от
уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, если
со дня совершения преступления небольшой тяжести прошло 2 года.
     К моменту  рассмотрения  дела  в  суде кассационной инстанции,
т. е. после поступления дела  в  суд,  но  до  его  рассмотрения  и
вступления  приговора  суда  в  законную силу (22 декабря 2003 г.),
истекли сроки давности  по  ст.  119 УК РФ,  предусмотренные п. "а"
ч. 1 ст. 78 УК РФ.
     В связи с этим приговор  суда  и  кассационное  определение  в
отношении Городовича и Соложенко в части осуждения их по ст. 119 УК
РФ изменены:  в  связи  с  истечением  сроков  давности  уголовного
преследования  за  преступление,  предусмотренное  ст.  119  УК РФ,
осужденные освобождены от наказания,  назначенного по  этой  статье
Кодекса.
     Также исключено  указание  о  назначении   им   наказания   по
совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ.

                                           Постановление Президиума
                                       Верховного Суда РФ N 350-П05
                                     по делу Городовича и Соложенко

                      Процессуальные вопросы

     9. Состоявшиеся   по  делу  судебные  решения  отменены  ввиду
нарушения требований ч. 1 ст. 252 и п. 1 ст. 307 УПК РФ.
     По приговору  суда  с  участием присяжных заседателей Хачатрян
осужден по  ч.  3 ст.  30, п. "з"  ч. 2 ст. 105, пп. "б", "в"  ч. 3
ст. 162  (в  ред.  от  31  октября 2002 г.),  ч.  1 ст.  222 УК РФ;
оправдан по ст.  317 УК РФ за отсутствием события преступления,  по
ч.  4  ст.  222  УК  РФ  -  в  связи  с вынесением в отношении него
коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта.
     Судебная коллегия   по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ
приговор в отношении Хачатряна оставила без изменения.
     В надзорной  жалобе адвокатов осужденного был поставлен вопрос
об отмене состоявшихся по делу судебных решений.
     Президиум Верховного  Суда РФ удовлетворил надзорную жалобу по
следующим основаниям.
     В соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ  судебное разбирательство
проводится только в отношении обвиняемого и лишь по  предъявленному
ему обвинению.
     Как видно  из  материалов  дела,  Хачатряну  было  предъявлено
обвинение в совершении разбойного нападения и покушения на убийство
13 марта 2002 г.
     Однако в  судебном заседании потерпевший по делу показал,  что
нападение на него было совершено 13  марта  2003  г.  Свидетель  Б.
также давал показания о событиях 13 марта 2003 г.
     Подсудимый Хачатрян  был   допрошен   в   суде   о   событиях,
происшедших  13  марта  2003  г.,  а  по предъявленному обвинению в
совершении преступления 13 марта 2002 г.  вообще допрошен не был  и
не давал никаких пояснений.
     Таким образом,  в  судебном  заседании  с  участием   коллегии
присяжных  заседателей  исследовался эпизод,  не вменявшийся в вину
подсудимому.
     Тем не  менее  перед  присяжными  заседателями  был  поставлен
вопрос о доказанности разбойного нападения и покушения на убийство,
совершенных 13 марта 2002 г., на который дан утвердительный ответ.
     Однако по  приговору  суда  Хачатрян  осужден  за   совершение
преступления 13 марта 2003 г.
     Согласно п. 1 ст.  307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть
обвинительного  приговора должна содержать,  в том числе,  указание
времени совершения преступления.
     В данном  случае  время  совершения  преступления указано не в
соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей,  и вызвано
это   не  технической  ошибкой  председательствующего  по  делу,  а
нарушением требований ч.  1 ст.  252 УПК РФ,  так  как  в  судебном
заседании исследовались события, происшедшие 13 марта 2003 г.
     В связи  с  нарушением  требований  п.  1  ст.  307   УПК   РФ
состоявшиеся по делу судебные решения отменены,  дело направлено на
новое судебное рассмотрение со стадии предварительного слушания.

                                           Постановление Президиума
                                       Верховного Суда РФ N 625-П05
                                                  по делу Хачатряна

     10. Лицо,  выданное иностранным государством,  не  может  быть
задержано, привлечено в качестве обвиняемого, осуждено без согласия
государства,  его выдавшего,  а также передано третьему государству
за преступление,  не указанное в запросе о выдаче (ч. 1 ст. 461 УПК
РФ).
     Установлено, что   после  совершения  преступлений  (убийство,
покушение   на   убийство,    разбой)    Абрамович    скрылся    от
правоохранительных   органов  Российской  Федерации  на  территории
Республики Беларусь.
     Постановлением следователя   прокуратуры   Орловской   области
Абрамович привлечен в  качестве  обвиняемого.  Он  был  объявлен  в
розыск, и в отношении него избрана мера пресечения - заключение под
стражу.
     Впоследствии Абрамович   задержан   на  территории  Республики
Беларусь и помещен в учреждение г. Могилева Республики Беларусь.
     В связи   с  этим  Генеральная  прокуратура  РФ  обратилась  в
Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с ходатайством о выдаче
Абрамовича для привлечения его к уголовной ответственности.
     Из текста   ходатайства   усматривалось,   что   в   отношении
обвиняемого  было  вынесено постановление о привлечении к уголовной

ответственности за убийство пяти человек и покушение  на  убийство.
Вопрос   о   необходимости   привлечения   Абрамовича  к  уголовной
ответственности за разбой,  совершенный  с  применением  оружия,  с
незаконным  проникновением в жилище в целях завладения имуществом в
крупном размере,  с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших,
в ходатайстве о выдаче и приложенных к нему документах не ставился.
     Прокуратура Республики  Беларусь   удовлетворила   ходатайство
Генеральной прокуратуры РФ.
     По приговору суда Абрамович осужден по пп.  "а", "з", "к" ч. 2
ст.  105 УК РФ,  ч. 3 ст. 30, пп. "а", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ,
пп. "б", "в" ч. 3 ст. 162 УК РФ (в ред. от 13 июня 1996 г.).
     Судебная коллегия   по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ
исключила из приговора п. "б" ч. 3 ст. 162 УК РФ (в ред. от 13 июня
1996 г.), в остальном приговор оставила без изменения.
     В надзорном представлении заместитель  Генерального  прокурора
РФ   поставил   вопрос  об  исключении  из  приговора  в  отношении
Абрамовича   указания   на   квалифицирующий    признак    убийства
"сопряженное с разбоем",  об отмене приговора в части п.  "в" ч.  3
ст. 162 УК РФ и о прекращении дела в этой части.
     Президиум Верховного    Суда    РФ   надзорное   представление
удовлетворил частично.
     Согласно ч.  1 ст. 2 УПК РФ производство по уголовному делу на
территории Российской  Федерации  независимо  от  места  совершения
преступления   ведется   в  соответствии  с Уголовно-процессуальным
кодексом  Российской  Федерации,   если   международным   договором
Российской Федерации не установлено иное.
     В силу  ст.  66  Конвенции  о  правовой  помощи   и   правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (от 22 января
1993 г.) без согласия запрашиваемой стороны  выданное  лицо  нельзя
привлечь  к  уголовной ответственности или подвергнуть наказанию за
совершенное до его выдачи преступление,  за  которое  оно  не  было
выдано.
     Кроме того,  в соответствии с  ч.  1  ст.  461  УПК  РФ  лицо,
выданное   иностранным   государством,  не  может  быть  задержано,
привлечено  в   качестве   обвиняемого,   осуждено   без   согласия
государства,  его выдавшего,  а также передано третьему государству
за преступление, не указанное в запросе о выдаче.
     Как усматривается    из   запроса   заместителя   Генерального
прокурора РФ и приложенных к нему документов о выдаче Абрамовича, в
них  указано  о  совершении  Абрамовичем  убийства  пяти  человек и
покушении  на  убийство,  однако  признаки  преступлений,   которые
впоследствии  были  Абрамовичу  вменены  в  вину,  - "сопряженное с
разбоем" и "с целью облегчить совершение другого преступления" -  в
этих документах указаны не были.
     Прокуратура Республики Беларусь своего согласия на привлечение
Абрамовича к уголовной ответственности за разбой не давала.
     В связи с этим Президиум Верховного Суда РФ судебные решения в
части осуждения Абрамовича по п.  "в" ч.  3 ст. 162 УК РФ отменил и
производство по делу в этой части прекратил.
     Кроме того,  исключено  осуждение  Абрамовича по  пп. "з", "к"
ч. 2 ст.  105 УК РФ и по ч.  3 ст.  30 и пп. "з", "к"' ч. 2 ст. 105
УК РФ.

                                           Постановление Президиума
                                     Верховного Суда РФ N 521-П05ПР
                                                 по делу Абрамовича

     11. Выдача   лица   не  допускается,  если  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации уголовное дело не может быть
возбуждено  или  приговор  не  может  быть  приведен  в  исполнение
вследствие истечения сроков давности (п. 4 ч. 1 ст. 464 УПК РФ).
     Органами предварительного   следствия   Республики  Узбекистан
Казаков обвинялся в том,  что 23 июня 1994  г.  совершил  кражу  из
квартиры,  а  28  июня  1994  г.  -  разбойное  нападение с угрозой
применения насилия,  опасного для жизни и здоровья,  с  применением
предмета,   используемого  в  качестве  оружия.  Действия  Казакова
квалифицированы по п.  "в" ч.  3 ст.  169 и п.  "а" ч. 2 ст. 164 УК
Республики Узбекистан.
     14 сентября  1994   г.   следственными   органами   Республики
Узбекистан  в  отношении  Казакова  было  вынесено  постановление о
заключении под стражу, он был объявлен в розыск.
     21 мая 2004 г. вынесено постановление об этапировании Казакова
из изолятора временного  содержания  Рязанской  области  Российской
Федерации в следственный изолятор Республики Узбекистан.
     Заместитель Генерального  прокурора  РФ  17  августа  2004  г.
удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о
выдаче для осуществления уголовного преследования за кражу и разбой
при  отягчающих  обстоятельствах  гражданина  Республики Узбекистан
Казакова.
     Рязанский областной суд 21 декабря 2004 г.,  рассмотрев жалобу
Казакова на постановление заместителя Генерального прокурора РФ  от
17   августа  2004  г.  о  выдаче  его  правоохранительным  органам
Республики  Узбекистан,  отменил   меру   пресечения   Казакову   -
заключение под стражу и освободил его из-под стражи в зале суда.
     Судебная коллегия  по   уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ
9 марта 2005 г.  определение Рязанского областного суда в отношении
Казакова оставила без изменения.
     Заместитель Генерального     прокурора    РФ    в    надзорном
представлении  поставил  вопрос  об  отмене  состоявшихся  по  делу
судебных решений.
     Президиум Верховного Суда РФ надзорное представление прокурора
оставил без удовлетворения по следующим основаниям.
     В силу п.  4 ч.  1 ст.  464 УПК РФ выдача лица не допускается,
если   в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не может  быть
приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности.
     Согласно п.  "в" ч.  1 ст.  78 УК РФ  давность  привлечения  к
уголовной  ответственности за преступления,  совершенные Казаковым,
составляет 10 лет.
     На основании  требований  ч.  3  ст.  78  УК РФ течение сроков
давности приостанавливается,  если лицо,  совершившее преступление,
уклоняется от следствия или суда.
     В отношении Казакова установлено,  что он проживал постоянно в
Рязанской области с 1993 года без регистрации, в связи с чем четыре
раза подвергался административной  ответственности,  привлекался  к
уголовной    ответственности,    правоохранительным   органам   его
местопребывание  было   известно,   сведения   об   этом   были   в
информационном центре МВД России.
     Каких-либо данных о том,  что  Казаков  скрывался  от  органов
следствия,  суду  не представлено,  как и о том,  что Казакову было
известно о возбуждении  в  отношении  него  уголовного  дела  и  об
объявлении его в розыск.
     Преступления, в  связи  с  совершением  которых   заместителем
Генерального  прокурора  РФ  было принято решение об удовлетворении
запроса Генеральной  прокуратуры  Республики  Узбекистан  о  выдаче
Казакова для осуществления уголовного преследования, были совершены
23 и 28 июня 1994 г.
     Сроки давности  в отношении этих преступлений в соответствии с
ч.  1 ст.  78 УК  РФ  составляют  10  лет,  и  на  момент  принятия
заместителем  Генерального  прокурора РФ решения о выдаче Казакова,
т. е. на 17 августа 2004 г., эти сроки истекли.
     С учетом  изложенного выводы судов первой и второй инстанций о
наличии  обстоятельств,  препятствующих  выдаче  Казакова   другому
государству, являются обоснованными.

                                           Постановление Президиума
                                     Верховного Суда РФ N 597-П05ПР
                                                   по делу Казакова

     12. Требование о возмещении материального вреда,  причиненного
действиями лица, совершившего в состоянии невменяемости общественно
опасное   деяние,   предусмотренное   уголовным  законом,  подлежит
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.
     Постановлением суда Мубаракшин  был  освобожден  от  уголовной
ответственности  за  совершение общественно опасных деяний.  К нему
применены принудительные меры медицинского характера.
     Отдельным постановлением заявление потерпевшей с требованием о
возмещении   Мубаракшиным   материального   вреда   оставлено   без
рассмотрения  с  указанием  на то,  что это решение не препятствует
впоследствии его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского
судопроизводства.
     В кассационной  жалобе   потерпевшая   просила   постановление
отменить  и  уголовное  дело  возвратить  для  рассмотрения в части
гражданского иска. В обоснование жалобы она указала, что в главе 51
УПК  РФ  нет  запрета  на  разрешение иска по уголовному делу и иск
должен быть разрешен при постановлении итогового решения суда.
     Судебная коллегия   по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ
кассационную жалобу  потерпевшей  оставила  без  удовлетворения,  а
постановление суда - без изменения по следующим основаниям.
     На предварительном    следствии    право    на    предъявление
гражданского  иска потерпевшей разъяснялось,  и она заявила,  что в
случае необходимости исковые требования будут предъявлены в суде.
     При принятии   решения   по   уголовному   делу   в  отношении
Мубаракшина  все  вопросы,  указанные  в  ст.  442  УПК  РФ,  судом
исследованы и разрешены.
     Разрешение гражданского иска при вынесении в  соответствии  со
ст. 443 УПК РФ постановления суда об освобождении лица от уголовной
ответственности  и  о  применении   к   нему   принудительных   мер
медицинского характера не предусмотрено.
     Кроме того, вопрос о привлечении к участию в деле гражданского
ответчика   при  производстве  по  уголовному  делу,  связанному  с
применением принудительных мер  медицинского  характера,  не  может
быть поставлен,  так как в деле отсутствует обвиняемый, т. е. лицо,
которое может нести материальную ответственность.

                                            Определение N 49-О05-86
                                                по делу Мубаракшина

                       ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

     1. Взыскание   алиментов  за  прошедший  период  на  основании
исполнительного листа производится в  пределах  трехлетнего  срока,
предшествовавшего предъявлению исполнительного листа.
     Определением областного суда от 22 августа 2005  г.  разрешено
принудительное   исполнение   на  территории  Российской  Федерации
решения иностранного суда от  18  апреля  1999  г.  о  взыскании  с
должника   Ж.,   гражданина  Российской  Федерации,  в  пользу  М.,
заявившей ходатайство,  алиментов на содержание сына  (9  мая  1997
года  рождения) в размере 1/4 части всех видов дохода,  но не менее
одного необлагаемого минимума доходов граждан ежемесячно, начиная с
23 сентября 2004 г., и до достижения сыном совершеннолетия.
     Судебная коллегия по  гражданским  делам  Верховного  Суда  РФ
изменила определение областного суда, указав следующее.
     Согласно ч.  1  ст.  409  ГПК  РФ  решения  иностранных  судов
признаются   и   исполняются   в  Российской  Федерации,  если  это
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
     Российская Федерация   и   Республика   Казахстан  (гражданкой
которой является заявительница) являются  участниками  Конвенции  о
правовой  помощи  и правовых отношениях по гражданским,  семейным и
уголовным делам от 22 января 1993 г. (далее - Конвенция).
     В соответствии со ст.ст. 53, 54 Конвенции суд, рассматривающий
ходатайство о признании  и  разрешении  принудительного  исполнения
решения,    ограничивается   установлением   того,   что   условия,
предусмотренные  Конвенцией,  соблюдены.  В  случае,  если  условия
соблюдены, суд выносит решение о принудительном исполнении.
     Основания к отказу в  признании  и  исполнении  решений  судов
Договаривающихся Сторон  перечислены в ст.  55  Конвенции  и  ч.  1
ст. 412 ГПК РФ.
     Удовлетворяя ходатайство   М.   о   признании   и   разрешении
принудительного  исполнения  на  территории  Российской   Федерации
решения  иностранного  суда,  областной  суд  правомерно исходил из
того,  что основания для отказа в принудительном исполнении решения
иностранного суда отсутствуют.
     Вместе с  тем  в  определении  суда  содержалось  указание   о
взыскании алиментов с Ж., начиная с 23 сентября 2004 г.
     В п.  3  ст.   54   Конвенции   предусмотрено,   что   порядок
принудительного   исполнения   определяется   по   законодательству
Договаривающейся  Стороны,  на  территории  которой   должно   быть
осуществлено принудительное исполнение.
     Исполнение решения иностранного суда  в  Российской  Федерации
производится   в   соответствии  с  Федеральным  законом от 21 июля
1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве".
     В силу  ст.  70  данного  Закона порядок взыскания алиментов и
задолженности по алиментным  обязательствам  определяется  Семейным
кодексом Российской Федерации.
     Согласно ст. 113 СК РФ взыскание алиментов за прошедший период
на основании  соглашения  об  уплате  алиментов  или  на  основании
исполнительного  листа  производится  в пределах трехлетнего срока,
предшествовавшего   предъявлению    исполнительного    листа    или
нотариально   удостоверенного  соглашения  об  уплате  алиментов  к
взысканию.  Размер задолженности определяется судебным исполнителем
исходя  из  размера  алиментов,  определенного  решением  суда  или
соглашением об уплате алиментов.
     Устанавливая взыскание алиментов с Ж. на территории Российской
Федерации с 23 сентября 2004 г.,  суд не учел вышеприведенные нормы
Конвенции  и  Семейного  кодекса  Российской   Федерации.   Поэтому
взыскание  алиментов  с  23  сентября  2004  г.  признано  Судебной
коллегией неправильным.
     Кроме того, в резолютивной части определения суда постановлено
взыскивать  с  должника  алименты  в  размере   не   менее   одного
необлагаемого  минимума доходов граждан.  Однако в решении суда,  о
разрешении  принудительного   исполнения   которого   М.   заявлено
ходатайство, такого указания не содержится. Следовательно, в данном
случае областной суд фактически изменил решение иностранного  суда.
Между   тем   Конвенцией   и  Гражданским  процессуальным  кодексом
Российской Федерации суд не наделен таким полномочием  в  отношении
решения иностранного суда.
     С учетом изложенного Судебная коллегия  по  гражданским  делам
Верховного  Суда  РФ  изменила  определение   областного   суда  от
22 августа  2005  г.,  исключив  из  резолютивной  части указание о
взыскании алиментов с Ж.,  начиная с 23 сентября 2004 г., в размере
не менее одного необлагаемого минимума доходов граждан.

                                            Определение N 82-Г05-11

                         Дела, возникающие
                    из трудовых правоотношений

     2. Трудовой договор с работником подлежит прекращению в случае
восстановления  по  решению  суда  на   работе   работника,   ранее
занимавшего эту должность.
     Е. была принята на работу 15  декабря  2002  г.  на  должность
главного  бухгалтера администрации района после увольнения с данной
должности X.
     Решением районного суда от 7 февраля 2003 г.  X. восстановлена
в должности  главного  бухгалтера  администрации  района  (в  ранее
занимаемой  должности),  а  Е.  распоряжением  главы  администрации
района от 24 марта 2003 г.  уволена с этой должности в соответствии
с п.  2 ст.  83 ТК РФ (в связи с восстановлением по решению суда на
работе работника, ранее выполнявшего эту работу).
     Не согласившись с увольнением,  Е.  обратилась в суд с иском о
восстановлении на работе и взыскании заработной  платы,  сославшись
на то, что уволена она незаконно, в период беременности.
     Решением районного суда от 21 мая  2003  г.,  оставленным  без
изменения  определением  судебной  коллегии  по  гражданским  делам
верховного суда республики,  иск удовлетворен:  Е. восстановлена на
работе  в  прежней  должности с 1 апреля 2003 г.,  с ответчика в ее
пользу взыскан средний заработок за время вынужденного прогула.
     Судебная коллегия  по  гражданским  делам  Верховного  Суда РФ
удовлетворила представление заместителя Генерального прокурора  РФ,
отменив состоявшиеся по делу судебные постановления и направив дело
на  новое  рассмотрение  в  суд  первой  инстанции,  по   следующим
основаниям.
     При удовлетворении иска Е. о восстановлении на работе судебные
инстанции исходили из того, что в соответствии с ч. 1 ст. 261 ТК РФ
расторжение  трудового  договора  по  инициативе   работодателя   с
беременными женщинами не допускается.
     Однако при данных обстоятельствах с  выводом  о  необходимости
восстановления  истицы  на  работе  согласиться нельзя,  так как он
основан на неверном толковании норм  материального  права,  которое
привело к вынесению неправильного решения.
     Согласно ст. 83 ТК РФ трудовой договор подлежит прекращению по
обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  сторон,  в числе которых
прекращение договора в связи с восстановлением на работе работника,
ранее  выполнявшего эту работу,  по решению суда (п.  2).  При этом
прекращение договора  допускается  при  невозможности  перевода  на
другую работу.
     Как видно из  материалов  дела,  с  Е.  трудовой  договор  был
расторгнут  в  связи  с восстановлением на работе работника,  ранее
занимавшего данную должность.  Поскольку увольнение имело место  не
по инициативе работодателя,  ссылка  судебных  инстанций  на  ч.  1
ст. 261 ТК РФ, положения которой  запрещают  расторжение  трудового
договора с беременными женщинами именно по инициативе работодателя,
является  безосновательной.   Кроме   того,   в   материалах   дела
отсутствуют  сведения  о  невозможности  перевода  Е.  на  дату  ее
увольнения на другую работу.

                                           Определение N 26-ВПР05-4

                         Дела, возникающие
                   из пенсионных правоотношений

     3. Увеличение  размера  пенсии,  начисленной  в соответствии с
требованиями Федерального закона "О трудовых пенсиях  в  Российской
Федерации",  на районный коэффициент, предусмотренный ст. 30 Закона
Российской Федерации "О государственных  гарантиях  и  компенсациях
для  лиц,  работающих  и  проживающих  в  районах Крайнего Севера и
приравненных   к   ним   местностях",   действовавшей   на   момент
рассмотрения дела, признано незаконным.
     Ч. обратилась в суд с иском  к  районному  отделу  Пенсионного
фонда   Российской  Федерации  о  перерасчете  пенсии  и  взыскании
недоплаченной  пенсии.  Она  ссылалась  на  то,  что  в   нарушение
требований  Закона  Российской  Федерации  от  19  февраля  1993 г.
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,  работающих  и
проживающих   в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностях"  ей  назначена  и  выплачивается   пенсия   без   учета
установленного   на   территории   Чукотского   автономного  округа
районного коэффициента 2,0.
     Решением районного    суда    (оставленным    без    изменения
определением  судебной   коллегии   по   гражданским   делам   суда
автономного  округа  и  постановлением президиума того же суда) иск
удовлетворен:  в пользу  истицы  взыскана  недоплаченная  пенсия  в
определенном размере.  Кроме того,  суд обязал ответчика произвести
перерасчет  назначенной   Ч.   пенсии   с   применением   районного
коэффициента 2,0.
     Судебная коллегия по  гражданским  делам  Верховного  Суда  РФ
отменила судебные постановления и вынесла новое решение,  которым в
удовлетворении требований  Ч.  о  перерасчете  пенсии  и  взыскании
недоплаченной пенсии отказала, отметив следующее.
     Согласно п. 1 ст. 29 Федерального закона от 17 декабря 2001 г.
N  173-ФЗ  "О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации" размеры
трудовых  пенсий,  установленных  до  вступления  в  силу   данного
Федерального  закона  по  нормам  Закона  Российской  Федерации  от
20 ноября  1990 г.  N 340-I "О государственных пенсиях в Российской
Федерации",  пересчитываются в соответствии с настоящим Федеральным
законом.  Посредством  этого  перерасчета пенсионные права граждан,
приобретенные до 1  января  2002  г.,  конвертируются  в  расчетный
пенсионный капитал.
     В п. 4 ст. 29 упомянутого Федерального закона установлено, что
если при перерасчете трудовой  пенсии  в  соответствии  с  нормами,
предусмотренными  Федеральным  законом,  размер указанной пенсии не
достигает  размера,  получаемого  пенсионером  на  день  вступления
Закона  в  силу,  пенсионеру  выплачивается  пенсия в прежнем более
высоком размере.  То есть снижение размера пенсионного  обеспечения
не допускается.
     В силу п.  2 ст.  30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" расчетный размер трудовой пенсии определяется
для мужчин,  имеющих общий трудовой стаж не менее  25  лет,  и  для
женщин, имеющих общий трудовой стаж не менее 20 лет, по формуле:

                    РП = СК х ЗР/ЗП х СЗП, где

     ЗР - среднемесячный   заработок   застрахованного    лица   за
2000-2001  годы по сведениям индивидуального (персонифицированного)
учета в системе обязательного пенсионного страхования либо за любые
60   месяцев   подряд   на   основании   документов,  выдаваемых  в
установленном   порядке   соответствующими   работодателями    либо
государственными (муниципальными) органами;
     ЗП - среднемесячная заработная плата в Российской Федерации за
тот же период;
     СЗП -  среднемесячная  заработная плата в Российской Федерации
за период с 1 июля по 30 сентября 2001 г.  для исчисления  размеров
государственных   пенсий,  утвержденная  Правительством  Российской
Федерации;
     СК - стажевый коэффициент,  который для застрахованных лиц (за
исключением инвалидов,  имеющих ограничение способности к  трудовой
деятельности  I  степени)  составляет  0,55 и повышается на 0,01 за
каждый  полный  год  общего  трудового  стажа  сверх  указанной   в
настоящем пункте продолжительности, но не более чем на 0,20.
     Для указанных инвалидов стажевый коэффициент составляет 0,30.
     Отношение среднемесячного  заработка  застрахованного  лица  к
среднемесячной заработной  плате  в  Российской  Федерации  (ЗР/ЗП)
учитывается в размере не свыше 1,2.
     Для лиц,  проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях (п.  2 ст.  28 настоящего Федерального закона),  в
которых  установлены  районные  коэффициенты  к  заработной  плате,
отношение   среднемесячного   заработка   застрахованного   лица  к
среднемесячной заработной  плате  в  Российской  Федерации  (ЗР/ЗП)
учитывается   в  следующих  размерах:  не  свыше  1,4  -  для  лиц,
проживающих  в  указанных  районах  и  местностях,  в   которых   к
заработной  плате  работников  установлен  районный  коэффициент  в
размере до 1,5;  не свыше 1,7 - для лиц,  проживающих  в  указанных
районах  и  местностях,  в  которых  к  заработной плате работников
установлен районный коэффициент в размере от 1,5 до 1,8;  не  свыше
1,9  -  для  лиц,  проживающих в указанных районах и местностях,  в
которых  к  заработной   плате   работников   установлен   районный
коэффициент в размере от 1,8 и выше.
     При этом  если  установлены  разные  районные  коэффициенты  к
заработной  плате,  учитывается  коэффициент  к  заработной  плате,
действующий в данном районе или местности для  рабочих  и  служащих
непроизводственных отраслей.
     Как видно из материалов дела,  Ч.  назначена  и  выплачивается
пенсия, исходя из вышеуказанных положений Закона.
     Удовлетворяя заявленные   требования,    судебные    инстанции
исходили из того,  что согласно ст.  30 Закона Российской Федерации
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,  работающих  и
проживающих   в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностях"  (действовавшей  на  момент  рассмотрения   дела)   для
граждан, проживающих в районах, где установлен районный коэффициент
к  заработной  плате,  размеры   трудовых   и   социальных   пенсий
определяются  с применением соответствующего районного коэффициента
к  заработной  плате,  следовательно,  начисленная  истице   пенсия
подлежит увеличению на коэффициент 2,0.
     Между тем судами при разрешении спора неправильно  истолкованы
и применены положения названных Законов.
     При расчете  пенсии  в  соответствии   с  Федеральным  законом
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и определении отношения
среднемесячного заработка  застрахованного  лица  к  среднемесячной
заработной  плате  в  Российской Федерации среднемесячный заработок
застрахованного лица исчисляется с  учетом  фактически  начисленной
заработной  платы,  в  том  числе с учетом районного коэффициента к
заработной  плате,  установленного   в   централизованном   порядке
органами   государственной   власти   СССР,  федеральными  органами
государственной власти (ЗР/ЗП - не  свыше  1,4;  1,7;  1,9).  Таким
образом,  после введения в действие Федерального закона "О трудовых
пенсиях в  Российской  Федерации"  районный  коэффициент  участвует
также  в  формировании  размера  трудовой  пенсии по старости путем
применения  при  расчетах  соотношения  среднемесячного   заработка
застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в Российской
Федерации.
     Увеличение пенсии,  начисленной  в соответствии с требованиями
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", на
районный     коэффициент     действующее     законодательство    не
предусматривает.

                                             Определение N 94-В05-1

     4. Одновременное  получение  лицами  из  числа военнослужащих,
ставших инвалидами вследствие увечья,  полученного в период  работы
по  ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,  пенсии
по  инвалидности  и  пенсии  по  старости,  указанных  в   ст.   10
Федерального    закона    от    15    декабря   2001  г.  N  166-ФЗ
"О государственном  пенсионном обеспечении в Российской Федерации",
не допускается.
     Г. обратился в суд с иском  к  государственному  учреждению  -
управлению  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  о назначении
пенсии по возрасту,  ссылаясь на следующее.  Он является  инвалидом
первой  группы  вследствие  увечья,  полученного  в период работ по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,  в связи  с
чем  в  1995  году  ему  была  назначена  и выплачивается пенсия по
инвалидности.  Согласно п.  2 ст. 29 Закона Российской Федерации от
15   мая   1991  г.  "О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в
ред.  от  24  ноября  1995  г.  и  от  12 февраля 2001 г.) инвалиды
вследствие чернобыльской катастрофы из  числа  военнослужащих  были
приравнены   по   пенсионному   обеспечению  к  гражданам,  ставшим
инвалидами вследствие военной травмы. По достижении возраста 50 лет
Г. обратился к государственному учреждению - управлению Пенсионного
фонда Российской Федерации за назначением ему  пенсии  по  возрасту
как  участнику  ликвидации  аварии на Чернобыльской АЭС,  в чем ему
было отказано.  Истец полагал,  что данный отказ  следует  признать
незаконным,  поскольку  в силу закона граждане,  ставшие инвалидами
вследствие военной травмы,  имеют право на одновременное  получение
двух пенсий - по инвалидности и по старости.
     Разрешая спор и удовлетворяя  иск  Г.,  суд  первой  инстанции
исходил из следующего.
     В соответствии с п.  2 ст.  29 упомянутого Закона (в редакции,
действовавшей на момент рассмотрения дела) гарантируется назначение
пенсий  военнослужащим  и  приравненным  к   ним   по   пенсионному

обеспечению лицам, лицам начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел,  Государственной  противопожарной  службы,  органов
государственной    безопасности,   органов   гражданской   обороны,
военнообязанным,  призванным на  специальные  и  поверочные  сборы,
направленным и командированным для работы по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС и при этом исполнявшим  обязанности
военной   службы   (служебные   обязанности),   ставшим  инвалидами
вследствие  чернобыльской  катастрофы,  в  порядке,   установленном
законодательством   Российской   Федерации   для  граждан,  ставшим
инвалидами вследствие военной травмы.
     В соответствии с  подп.  1 п. 3 ст. 3  Федерального  закона от
15 декабря  2001  г.  N  166-ФЗ   "О   государственном   пенсионном
обеспечении   в   Российской   Федерации"  право  на  одновременное
получение двух пенсий предоставляется гражданам, ставшим инвалидами
вследствие  военной  травмы.  Им  могут  устанавливаться  пенсия по
инвалидности, предусмотренная  подп. 1  п. 2 (с применением п. 3  и
п. 5)  ст.  15  данного  Федерального закона,  и трудовая пенсия по
старости.
     Согласно подп.  2 п.  1 и подп.  2 п.  2 ст. 10 вышеуказанного
Федерального   закона   гражданам,  ставшим  инвалидами  вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС,  может быть  назначена  пенсия  по
старости  по  достижении  50  и  45  лет  (соответственно мужчины и
женщины) при наличии трудового стажа не менее пяти лет.
     Суды кассационной  и  надзорной  инстанций решение суда первой
инстанции оставили без изменения.
     При этом  президиум  Верховного  Суда  Республики указал,  что
толкование вышеприведенных норм Закона в совокупности со ст.ст.  4,
5  этого  же Закона свидетельствует о гарантированном одновременном
получении  двух  видов  государственного  пенсионного   обеспечения
указанной  категорией  граждан - пенсии по инвалидности и пенсии по
старости,  а не  трудовой  пенсии,  назначение  и  выплата  которой
регулируется  Федеральным  законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации".
     Судебная коллегия  по  гражданским  делам  Верховного  Суда РФ
отменила состоявшиеся по  делу  судебные  постановления  и  вынесла
новое решение об отказе Г. в иске, указав следующее.
     Из содержания   подп. 1   п. 3    ст. 3  Федерального   закона
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской  Федерации",
определяющего  право  на  одновременное  получение   двух   пенсий,
следует,  что  гражданам,  ставшим  инвалидами  вследствие  военной
травмы,   могут    устанавливаться    пенсия    по    инвалидности,
предусмотренная подп.  1 п.  2 (с применением п.  3 и п.  5) ст. 15
настоящего Федерального закона, и трудовая пенсия по старости.
     Условия назначения     трудовой     пенсии     по     старости
регламентированы Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
     В силу п.  2 ст.  4 этого Закона  в  случаях,  предусмотренных
Федеральным  законом  "О  государственном  пенсионном обеспечении в
Российской Федерации",  допускается одновременное получение  пенсии
по   государственному   пенсионному  обеспечению,  установленной  в
соответствии с указанным Федеральным  законом,  и  трудовой  пенсии
(части  трудовой пенсии),  установленной в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
     Согласно подп.  3  п.  1  ст.  28  Закона  трудовая  пенсия по
старости назначается  ранее  достижения  возраста,   установленного
ст. 7 данного Федерального  закона,  инвалидам  вследствие  военной
травмы:  мужчинам  по  достижении  возраста  55  лет  и женщинам по
достижении  возраста  50  лет,  если  они  имеют   страховой   стаж
соответственно не менее 25 и 20 лет.
     Из материалов   дела  следует,  что  к  моменту  обращения  за
назначением пенсии по возрасту Г.  достиг  50  лет,  соответственно
право  на  трудовую  пенсию по старости в силу приведенной правовой
нормы у него отсутствует.
     При рассмотрении  дела  судами  не  были учтены положения п. 3
ст. 10 указанного Федерального закона "О государственном пенсионном
обеспечении  в  Российской  Федерации",  согласно которым граждане,
ставшие инвалидами  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,
вместо  пенсии  по  инвалидности могут получать пенсию по старости,
предусмотренную подп. 1 или подп. 2 п. 2 этой же статьи.
     Таким образом,  одновременное получение пенсии по инвалидности
и   пенсии   по   старости,   предусмотренных  Федеральным  законом
"О государственном  пенсионном обеспечении в Российской Федерации",
не допускается.

                                            Определение N 42-В05-11

     5. Право на досрочное назначение пенсии с уменьшением возраста
выхода   на  пенсию  на  10  лет,  гарантированное  ст.  30  Закона
Российской Федерации "О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся
воздействию  радиации  вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
не распространяется на лиц  из  числа  военнослужащих,  принимавших
участие в 1988-1990 гг. в работах по объекту "Укрытие".
     Разрешая спор и удовлетворяя требования истца X.  о назначении
ему  досрочной  пенсии,  суд первой инстанции исходил из того,  что
истец,  принимавший участие  в  1988  году  в  работах  по  объекту
"Укрытие",  относится  к  категории  граждан, указанных в п. 3 ч. 1
ст. 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. "О  социальной
защите   граждан,   подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС".  При этом суд указал, что он, как
и лица,  принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в  1986-1987  гг.,  отнесены  к  одной  категории
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы.  Таким образом,  учитывая положения ст.ст.  18,  19, 39
Конституции  Российской Федерации и ст.  30 указанного Закона,  суд
пришел к выводу о том,  что X.  имеет право на назначение пенсии  с
уменьшением  возраста  выхода  на пенсию на 10 лет в соответствии с
подп. 2  п.  2 ст.  10  Федерального закона  от  15 декабря 2001 г.
N 166-ФЗ "О государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации",  так  как  иное  толкование  привело бы к нарушению его
конституционного права на пенсионное обеспечение.
     Суд кассационной  инстанции  отменил  данное  решение  суда  и
отказал X.  в иске.  Он мотивировал свое решение тем,  что истец не
может быть отнесен к категории граждан,  которым согласно п. 1 ч. 1
ст.  30 Закона Российской Федерации "О социальной  защите  граждан,
подвергшихся   воздействию   радиации   вследствие   катастрофы  на
Чернобыльской АЭС" предоставляется право на пенсию  по  возрасту  с
уменьшением  возраста  выхода  на  пенсию  на  10 лет независимо от
продолжительности работы в зоне отчуждения  и  при  наличии  общего
стажа  работы:  у мужчин - не менее 20 лет,  у женщин - не менее 15
лет,  поскольку в названную  категорию  включены  военнослужащие  и
военнообязанные,   принимавшие  участие  в  работах  по  ликвидации
последствий чернобыльской катастрофы лишь в 1986-1987 гг.,  а истец
принимал участие в таких работах по объекту "Укрытие" в 1988 году.
     Президиум областного    суда    отменил    определение    суда
кассационной  инстанции,  признав  правильным  решение  суда первой
инстанции.
     При этом   суд  надзорной  инстанции  указал,  что  исходя  из
толкования вышеприведенных норм Закона лица,  работавшие  на  таком
объекте,  как  "Укрытие",  приравниваются  к  лицам,  принимавшим в
1986-1987  гг.  участие  в  работах   по   ликвидации   последствий
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения.
     Судебная коллегия по  гражданским  делам  Верховного  Суда  РФ
отменила   решение   районного   суда  и  постановление  президиума
областного суда как  основанные  на  неправильном  толковании  норм
материального права,  оставила в силе определение судебной коллегии
по гражданским делам областного суда, указав следующее.
     В подп.  3 п.  1 ст. 10 Федерального закона "О государственном
пенсионном обеспечении  в  Российской  Федерации"  закреплено,  что
право  на  пенсию  в  соответствии  с указанным Федеральным законом
имеют  граждане,  принимавшие  участие  в  ликвидации   последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения.
     Согласно подп.   2   п.   2   указанной   статьи    гражданам,
перечисленным  в подп.  3,  5-10 п.  1 названной статьи,  пенсия по
старости назначается при наличии трудового стажа не менее пяти  лет
с уменьшением возраста выхода на пенсию по старости, установленного
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации",  в
зависимости  от  факта  и продолжительности проживания или работы в
соответствующей  зоне   радиоактивного   загрязнения   в   порядке,
предусмотренном  Законом  Российской Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС".
     X. как  военнослужащий,  принимавший  участие  в  работах   по
объекту  "Укрытие",  в  силу  п.  3 ч.  1 ст.  13 Закона Российской
Федерации "О социальной защите  граждан,  подвергшихся  воздействию
радиации  вследствие  катастрофы  на Чернобыльской АЭС" относится к
категории граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие
чернобыльской  катастрофы,  на  которых  распространяется  действие
данного Закона.
     Однако согласно  вышеприведенному  п.  1  ч.  1 ст.  30 Закона
гражданам,  перечисленным в п.  3 ч.  1 ст.  13, пенсии по возрасту
назначаются  с  уменьшением возраста выхода на пенсию на 10 лет при
условии,  что  они  принимали  участие  в  работах  по   ликвидации
последствий чернобыльской катастрофы в 1986-1987 гг.
     Таким образом, на военнослужащих и военнообязанных, призванных
на военные сборы и принимавших участие в 1988-1990 гг. в работах по
объекту "Укрытие",  к которым и относится истец,  действие  данного
пункта Закона не распространяется.
     Пенсионное обеспечение упомянутой категории  лиц  регулируется
положениями п. 1 ч. 2 ст. 30 указанного Закона как военнослужащих и
военнообязанных,  призванных  на  военные  сборы  и  принимавших  в
1988-1990   гг.   участие   в   работах,  связанных  с  ликвидацией
последствий   чернобыльской   катастрофы,   независимо   от   места
дислокации и выполнявшихся работ (п. 4 ч. 1 ст. 13), которым пенсии
по возрасту назначаются с уменьшением возраста выхода на пенсию  на
пять  лет  независимо от продолжительности работы в зоне отчуждения
при наличии общего стажа работы:  у мужчин - не  менее  25  лет,  у
женщин - не менее 20 лет.
     С учетом  изложенного  назначение  X.  пенсии  по  старости  с
уменьшением  возраста  выхода  на  пенсию  на  10  лет  действующим
законодательством не предусмотрено.
     Вместе с тем в силу ст.  1109 ГК РФ суммы пенсии,  выплаченные
истцу, возврату не подлежат.

                                            Определение N 57-В05-12

                  Дела, возникающие из публичных
                          правоотношений

     6. Прекращение  производства  по  делу  об  оспаривании закона
субъекта Российской Федерации,  принятого в текущем  году,  которым
внесены  изменения  в закон о бюджете субъекта Российской Федерации
предыдущего года,  по тому основанию, что действие основного закона
прекращено, признано незаконным.
     Прокурор области обратился в  областной  суд  с  заявлением  о
признании    противоречащим    федеральному    законодательству   и
недействующим Закона области от 3 марта 2005  г.,  которым  внесены
изменения  в  Закон  области  "Об  областном бюджете на 2004 год" в
части включения в него ст. 18.1.
     В ходе судебного разбирательства прокурор уточнил требования и
просил признать недействующей ст. 18.1 Закона области "Об областном
бюджете на 2004 год" (в ред. от 3 марта 2005 г.).
     Определением областного суда производство по делу прекращено.
     Прокурор области в представлении, поданном в Верховный Суд РФ,
просил определение отменить как незаконное  и  передать  вопрос  на
новое рассмотрение в суд первой инстанции.
     Судебная коллегия по  гражданским  делам  Верховного  Суда  РФ
удовлетворила представление прокурора по следующим основаниям.
     Прекращая производство  по  данному  делу,  суд  указал,   что
оспариваемый  Закон  области  "Об  областном  бюджете  на 2004 год"
прекратил свое действие в  связи  с  истечением  финансового  года,
поэтому   сам   по   себе   он   не   может   выступать   предметом
непосредственного судебного обжалования.
     Однако с  таким  выводом  суда  согласиться нельзя,  поскольку
предметом оспаривания в данном деле является  ст.  18.1  указанного
областного  Закона  в  редакции  Закона  области от 3 марта 2005 г.
"О внесении изменений в Закон области "Об областном бюджете на 2004
год".  То  есть  по  существу оспаривается Закон области от 3 марта
2005  г.  -  нормативный  правовой  акт,   действие   которого   не
прекращено.

                                            Определение N 72-Г05-12

                       Производство по делам
                об административных правонарушениях

     7. Дополнительное   административное    наказание    в    виде
административного   выдворения   за  пределы  Российской  Федерации
иностранного гражданина  должно  назначаться  при  наличии  данных,
позволяющих оценить необходимость назначения такого наказания.
     Постановлением судьи районного суда гражданин Индии Ш. признан
виновным    в    совершении    административного    правонарушения,
предусмотренного ст.  18.8 КоАП РФ,  выразившегося  в  несоблюдении
установленного   режима   пребывания   на   территории   Российской
Федерации, и ему назначено административное наказание в виде штрафа
в  размере 1 тыс.  рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации.
     Заместитель Председателя    Верховного    Суда    РФ   изменил
постановление судьи,  исключив из него указание  на  назначение  Ш.
дополнительного  административного  наказания  в виде выдворения за
пределы Российской Федерации, по следующим основаниям.
     В санкции  ст.  18.8  КоАП  РФ,  по  которой  Ш.  привлечен  к
административной  ответственности,  в  качестве   административного
наказания  предусматривается  наложение  административного штрафа в
размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда с
административным  выдворением  за  пределы Российской Федерации или
без такового.
     Из материалов  дела  следует,  что  Ш.  с  25  октября 2001 г.
состоит в браке с гражданкой Российской Федерации  А.  и  проживает
совместно с ней.
     Указанные обстоятельства  не  были  исследованы   судьей   при
решении  вопроса о назначении Ш.  дополнительного административного
наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации.
     В нарушение требований п.  7 ст.  26.1 КоАП РФ о необходимости
выяснения   обстоятельств,   имеющих   значение   для   правильного
разрешения  дела,  судьей  не  были  предприняты  меры  к  вызову в
судебное заседание А.,  получению  и  исследованию  других  данных,
позволяющих  оценить  необходимость  назначения  наказания  в  виде
административного выдворения  за  пределы  Российской  Федерации  в
качестве единственной меры в целях достижения справедливого баланса
публичных  и   частных   интересов   в   рамках   административного
судопроизводства.
     Эти вопросы  должны  быть   выяснены   судьей,   поскольку   в
соответствии  с  п.  2  ст.  8  Конвенции  о защите прав человека и
основных свободы (от 4 ноября 1950  г.)  вмешательство  со  стороны
публичных  властей в осуществление права на уважение семейной жизни
не допускается,  за исключением случаев,  когда такое вмешательство
предусмотрено  законом  и  необходимо  в демократическом обществе в
интересах  национальной  безопасности  и   общественного   порядка,
экономического   благосостояния   страны,  в  целях  предотвращения
беспорядков   или   преступлений,   для   охраны    здоровья    или
нравственности или защиты прав и свобод других лиц.
     Исполнение административного      наказания       в       виде
административного  выдворения  за  пределы  Российской  Федерации в
соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона "О правовом положении
иностранных  граждан  в  Российской Федерации" влечет невозможность
получения лицом разрешения на  временное  проживание  в  Российской
Федерации   в   течение  пяти  лет.  Таким  образом,  не  исключено
вмешательство в осуществление права на уважение семейной жизни  (на
это ссылался Ш. в жалобе, поданной в Верховный Суд РФ).
     В постановлении судьи указано,  что наказание Ш.  назначено  с
учетом тяжести совершенного правонарушения.  Однако в ст.  4.3 КоАП
РФ,  содержащей исчерпывающий  перечень  обстоятельств,  отягчающих
административную     ответственность,     такого    основания    не
предусмотрено.
     Суд также    сослался   на   то,   что   Ш.   привлекается   к
административной  ответственности  впервые,  свою   вину   признал,
совершил  правонарушение  неумышленно,  ввиду  незнания  требований
закона.
     При таких   обстоятельствах   назначение   Ш.  дополнительного
наказания в виде административного выдворения за пределы Российской
Федерации является преждевременным.

                                          Постановление N 32-АД05-3

                         Ответы на вопросы

                      Процессуальные вопросы

     Вопрос 1: Подсудны ли Верховному Суду РФ жалобы на определения
районных  (городских)  судов  о  пересмотре  по  вновь  открывшимся
обстоятельствам  апелляционных  решений или определений этих судов,
которыми были изменены решения  мировых  судей  или  приняты  новые
решения?
     Ответ: В соответствии со ст.  393 ГПК РФ  пересмотр  по  вновь
открывшимся   обстоятельствам   определений   судов   апелляционной
инстанции,  на  основании  которых  изменено  решение  суда  первой
инстанции или принято новое решение, производится судом, изменившим
решение суда или принявшим новое решение.
     Таким образом,    при    обжаловании   определения   районного
(городского) суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам
апелляционного  решения  или  определения  обжалуется апелляционное
определение районного (городского) суда.
     Подсудность жалоб   на   апелляционные   определения  районных
(городских) судов определена п.  1 ч.  2  ст.  377  ГПК  РФ  -  они
рассматриваются   президиумом   соответствующего   верховного  суда
республики,  краевого,  областного суда,  суда города  федерального
значения, суда автономной области, суда автономного округа.
     Верховному Суду РФ такие жалобы неподсудны.
     Вопрос 2: Подлежит ли дело передаче на рассмотрение в районный
суд, если при объединении мировым судьей нескольких однородных дел,
цена  иска  по  каждому  из  которых  не  превышала 500 минимальных
размеров оплаты труда,  в одно дело общая сумма исковых  требований
превысила 500 минимальных размеров оплаты труда?
     Ответ: Согласно п.  5  ч.  1  ст.  23  ГПК  РФ  мировой  судья
рассматривает   в   качестве   суда   первой   инстанции   дела  по
имущественным  спорам  при  цене  иска,  не   превышающей   пятисот
минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), установленных федеральным
законом на день подачи заявления.
     Поскольку в  случае  объединения  нескольких  однородных дел в
одно не  производится  сложение  сумм  исковых  требований  и  цена
каждого иска остается прежней (не превышающей 500 МРОТ), такое дело
остается подсудным мировому судье.
     Вопрос 3:  Вправе ли суд на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ
отказать в принятии заявления прокурора,  поданного в порядке главы
24  ГПК  РФ,  если  оспариваемый  акт  не  является нормативным,  а
прокурором не указано конкретное  лицо,  в  интересах  которого  он
обращается,  либо  такое  заявление,  как неподсудное данному суду,
должно быть возвращено в соответствии с п.  2 ч.  1 ст. 135 ГПК РФ?
Какими  должны  быть в данном случае действия суда,  если указанные
выше обстоятельства выяснятся уже после принятия судом заявления  к
своему производству?
     Ответ: В соответствии с ч.  1 ст.  45 ГПК РФ  прокурор  вправе
обратиться  в  суд  с  заявлением в защиту прав,  свобод и законных
интересов  граждан,  неопределенного  круга   лиц   или   интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований.  Заявление в защиту прав,  свобод и законных интересов
гражданина  может  быть  подано  прокурором  только в случае,  если
гражданин  по  состоянию  здоровья,  возрасту,  недееспособности  и
другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.
     Согласно п.  1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии
искового  заявления  в случае,  если заявление предъявлено в защиту
прав,  свобод или законных интересов другого  лица  государственным
органом,   органом   местного   самоуправления,   организацией  или
гражданином, которым Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации  или другими федеральными законами не предоставлено такое
право.
     Следовательно, если  прокурор обращается в суд с заявлением об
оспаривании акта,  который не является нормативным,  и при этом  не
указывает   конкретное   лицо,   в  интересах  которого  он  вправе
обратиться с данным требованием,  то суд должен отказать в принятии
такого заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ.
     Если же  выяснилось,  что   оспариваемый   акт   не   является
нормативным,   уже   после   принятия   судом  заявления  к  своему
производству, производство по делу прекращается на основании абз. 2
ст.  220  ГПК  РФ,  в силу которого дело не подлежит рассмотрению и
разрешению в порядке гражданского судопроизводства  по  основаниям,
предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ.
     Вопрос 4: Должно ли быть подтверждено доверенностью полномочие
лица  на  право  подачи  в суд искового заявления или жалобы,  если
подаваемые им документы подписаны другим лицом?  Влечет ли за собой
отсутствие такой доверенности принятие судьей решения о возвращении
искового заявления на основании п.  4 ч.  1 ст.  135 ГПК  РФ  и  об
оставлении  жалобы без движения в соответствии с ч.  1 ст.  341 ГПК
РФ?
     Ответ: Согласно  абз.  4  ст.  132 ГПК РФ к исковому заявлению
прилагается  доверенность   или   иной   документ,   удостоверяющие
полномочия представителя истца.
     В соответствии с ч.  3 ст.  339  Кодекса  кассационная  жалоба
подписывается  лицом,  подающим  жалобу,  или  его  представителем,
кассационное  представление  -  прокурором.  К   жалобе,   поданной
представителем,   должны   быть  приложены  доверенность  или  иной
документ,  удостоверяющие полномочие представителя,  если в деле не
имеется такое полномочие.
     По общему   правилу,   возникновение   гражданского   процесса
(возбуждение   гражданского  дела)  возможно  только  по  заявлению
заинтересованного лица,  т. е. лица, обратившегося в суд за защитой
своих прав, свобод и законных интересов.
     Законодательно данное правило закреплено в ст.  46 Конституции
Российской  Федерации  и в ст.  9 ГК РФ,  в силу которых реализация
права на судебную защиту и осуществление гражданских  прав  зависит
от собственного усмотрения гражданина и организации.
     Таким образом, воля лица, обращающегося в суд за защитой своих
прав, должна быть ясно выражена и подтверждена документально.
     Учитывая это,  можно  сделать   вывод   о   том,   что   любое
процессуальное действие лица, совершаемое им от имени другого лица,
должно быть подтверждено представляемым лицом.
     В силу  п.  4  ч.  1  ст.  135 ГПК РФ судья возвращает исковое
заявление в случае,  если оно не подписано или подписано  и  подано
лицом,  не  имеющим  полномочий  на его подписание и предъявление в
суд.
     Согласно ч.  1 ст.  341 ГПК РФ при подаче кассационных жалобы,
представления,  не  соответствующих  требованиям,   предусмотренным
ст.ст.  339,  340 Кодекса,  судья выносит определение, на основании
которого оставляет жалобу без движения, и назначает лицу, подавшему
жалобу, представление, срок для исправления недостатков.
     Следовательно, в  случае,  если  исковое  заявление   (жалоба)
подписано  одним  лицом,  а  предъявлено  в  суд другим лицом - его
представителем, последний должен предъявить доверенность, в которой
указаны его полномочия на подачу искового заявления (жалобы) в суд.
     Отсутствие такой доверенности является основанием для принятия
судьей  решения  о  возвращении искового заявления в соответствии с
п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ  или об  оставлении  жалобы  без  движения
согласно ч. 1 ст. 341 ГПК РФ.
     Вопрос 5:  Как исчислять сроки рассмотрения гражданских дел  в
тех  случаях,  когда  дело  рассмотрено после устранения заявителем
недостатков   искового   заявления,   оставленного   без   движения
определением судьи на основании ч. 1 ст. 136 ГПК РФ?
     Ответ: Согласно  ч.  1  ст.  154  ГПК  РФ   гражданские   дела
рассматриваются  и  разрешаются  судом до истечения двух месяцев со
дня поступления заявления в суд,  а мировым судьей -  до  истечения
месяца со дня принятия заявления к производству.
     В соответствии с ч.  1 ст.  136 ГПК РФ судья,  установив,  что
исковое   заявление   подано   в  суд  без  соблюдения  требований,
установленных ст.ст.  131 и 132  ГПК  РФ,  выносит  определение  об
оставлении  заявления без движения,  о чем извещает лицо,  подавшее
заявление,  и  предоставляет  ему  разумный  срок  для  исправления
недостатков.
     День предъявления иска имеет  значение  для  исчисления  срока
исковой давности.
     В ч.  2 ст.  136 ГПК РФ  предусмотрено,  что  в  случае,  если
заявитель   в   установленный   срок   выполнит   указания   судьи,
перечисленные в определении,  заявление считается поданным  в  день
первоначального представления его в суд.
     С этого дня и следует исчислять срок рассмотрения и разрешения
гражданских дел,  установленный ч. 1 ст. 154 ГПК РФ. При этом срок,
предоставленный  судом  для  исправления  недостатков,   учету   не
подлежит.
     Вопрос 6:  Куда должен обращаться  гражданин  с  заявлением  о
возврате  излишне  уплаченной  государственной  пошлины  по  делам,
рассмотренным  судами  общей  юрисдикции,   мировыми   судьями:   в
налоговый   орган,   к  администратору  поступлений  дохода  или  в
территориальный орган федерального казначейства?
     Ответ: Порядок     возврата     излишне    уплаченной    суммы
государственной пошлины урегулирован п.  3  ст.  333-40 НК  РФ,  из
которого следует, что возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы
государственной  пошлины  производится  по  заявлению   плательщика
государственной  пошлины,  поданному  в  налоговый  орган  по месту
совершения действия, за которое уплачена (взыскана) государственная
пошлина.  Заявление  может  быть  подано  в течение трех лет со дня
уплаты  излишне  уплаченной  (взысканной)   суммы   государственной
пошлины.
     Таким образом,  действующее  законодательство   не   допускает
двоякого толкования по вопросу,  куда должен обратиться гражданин с
заявлением   о    возврате    излишне    уплаченной    (взысканной)
государственной  пошлины,  и  в  нем  четко  определено,  что таким
органом является налоговый орган по месту совершения  действий,  за
которые уплачена государственная пошлина.

                      Производство, связанное
               с исполнением судебных постановлений

     Вопрос 7:  В каком порядке осуществляется  замена  стороны  ее
правопреемником в исполнительном производстве?
     Ответ: В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 21 июля
1997 г.  N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве" в случае выбытия
одной из  сторон  (смерть  гражданина,  реорганизация  юридического

лица,     уступка     требования,     перевод    долга)    судебный
пристав-исполнитель обязан своим постановлением  произвести  замену
этой   стороны   ее   правопреемником,   определенным   в  порядке,
установленном федеральным законом.
     Порядок процессуального правопреемства определен в ст.  44 ГПК
РФ,  согласно  которой  правопреемство  возможно  на  любой  стадии
гражданского судопроизводства.
     Следовательно, правопреемство возможно и на стадии  исполнения
решения.
     Вопрос о замене стороны правопреемником рассматривается  судом
по     заявлению     заинтересованного     лица    или    судебного
пристава-исполнителя  в  судебном  заседании,  о  времени  и  месте
которого  извещаются  стороны  и  судебный пристав-исполнитель.  По
результатам рассмотрения заявления выносится определение,  на  него
может быть подана частная жалоба.
     В случае    признания    судом     правопреемства     судебный
пристав-исполнитель  обязан  своим постановлением произвести замену
соответствующей    стороны    в     исполнительном     производстве
правопреемником.
     Таким образом,  замена стороны в  исполнительном  производстве
осуществляется    судебным   приставом-исполнителем  на   основании
определения суда.
     Вопрос 8:   В   каком   порядке  должны  исполняться  судебные
поручения  иностранных  судов  о  вручении   извещений   и   других
документов в том случае, если лицо, которому такие документы должны
быть  вручены,  уклоняется  от  их  получения?  Вправе  ли  суд  не
исполнять  судебное  поручение,  если  представленные  документы не
переведены на русский язык?
     Ответ: В  соответствии  с  ч.  3  ст.  407  ГПК  РФ исполнение
поручений иностранных судов производится в  порядке,  установленном
российским   правом,   если  иное  не  предусмотрено  международным
договором Российской Федерации.
     Следовательно, вопросы   вручения   судебных   и   внесудебных
документов разрешаются на основании  российского  и  международного
права.
     Порядок вручения  таких  документов  установлен   ст.ст.   3-6
Конвенции  о вручении за границей судебных и внесудебных документов
по гражданским или торговым делам от 15 ноября 1965 г.,  к  которой
Российская Федерация присоединилась в 2001 году.
     В силу Указа Президента Российской  Федерации  от  24  августа
2004  г.  N  1101  "О  центральном  органе  Российской Федерации по
Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных  документов
по  гражданским или торговым делам" Министерство юстиции Российской
Федерации является центральным органом,  осуществляющим получение и
организацию  исполнения  запросов  компетентных органов иностранных
государств  о  вручении   документов   на   территории   Российской
Федерации.
     В ст.   5   Конвенции   установлено,   что  центральный  орган
запрашиваемого  государства   вручает   или   доставляет   документ
самостоятельно  или  иным  образом обеспечивает его вручение либо в
соответствии с порядком,  предусмотренным  законодательством  этого
государства  для вручения или доставки совершенных в нем документов
лицам,  находящимся  на  его  территории,  либо,   по   ходатайству
заявителя,  в  особом  порядке,  если  такой  порядок  не  является
несовместимым с российским законодательством.
     Согласно Заявлению    Российской    Федерации   по   Конвенции
подтверждения о вручении документов,  предусмотренные  ст.  6  этой
Конвенции,  составляются  и заверяются судами Российской Федерации,
непосредственно исполняющими запросы о вручении документов.
     Таким образом,  для организации исполнения судебного поручения
иностранного  суда  центральный  орган   -   Министерство   юстиции
Российской   Федерации   направляет   документы  иностранного  суда
российскому  суду  по  месту  жительства  адресата  для   вручения.
Поскольку   исполнение указанного  поручения   возложено   на  суд,
оформление поручения должно производиться судьей.
     Для вручения  документов гражданину судья должен вызвать его в
суд, направив извещения в соответствии с положениями ст.ст. 113-117
ГПК РФ.
     Статья 6  Конвенции  обязывает  уполномоченный  на  совершение
данного  действия  орган  указать  причины  невручения  документов,
которые могут  быть  выяснены  судьей  при  извещении  лица.  После
выполнения  названных  действий  судья  оформляет  свидетельство по
образцу,  приложенному  к  Конвенции.  В  нем  подтверждается  факт
вручения документов и приводятся данные о способе,  месте и дате их
вручения,  а также указывается лицо,  которому  они  вручены.  Если
вручить  документ  не  представляется  возможным,  то  на основании
сведений,  полученных при извещении лица,  судья  излагает  причины
невручения.
     Документы, подлежащие вручению на территории России,  согласно
ч.  2  ст.  408  ГПК РФ  должны сопровождаться переводом на русский
язык.  Следовательно,  в случае,  если документы  представлены  без
перевода,   суд  вправе  отказать  в  исполнении  такого  судебного
поручения.
     Вместе с  тем  некоторые  международные  договоры  о  правовой
помощи (например,  Договор между Союзом Советских  Социалистических
Республик  и  Венгерской  Народной Республикой об оказании правовой
помощи по гражданским,  семейным  и  уголовным  делам  от  15  июля
1958 г.)  допускают возможность вручения документов без их перевода
с добровольного согласия адресата,  если лицо  в  достаточной  мере
владеет   языком,   на   котором   составлены  подлежащие  вручению
документы.  В этом случае суд не может отказать в исполнении такого
судебного поручения.

                 Производство по делам о признании
             недействующими нормативных правовых актов

     Вопрос 9:  Как определяется подсудность дел об оспаривании той
части  нормативного  правового  акта,  которая не содержит правовой
нормы?
     Ответ: В соответствии с п. 12 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 20 января 2003 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникающих
в   связи   с   принятием   и  введением  в  действие  Гражданского
процессуального  кодекса  Российской  Федерации"  под   нормативным
правовым  актом  понимается  изданный  в  установленном порядке акт
управомоченного  на  то  органа  государственной   власти,   органа
местного  самоуправления  или  должностного  лица,  устанавливающий
правовые    нормы    (правила    поведения),    обязательные    для
неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение
и  действующие  независимо  от  того,  возникли  или   прекратились
конкретные правоотношения, предусмотренные актом.
     Следовательно, нормативный  правовой  акт  признается  таковым
только  при  наличии  всех перечисленных выше признаков:  утвержден
актом управомоченного на то органа  или  лица,  имеющего  право  на
издание   нормативного  правового  акта;  содержит  нормы,  которые
являются обязательными  для  исполнения,  касаются  неопределенного
круга лиц и рассчитаны на неоднократное применение.
     При этом необходимо учитывать,  что нормативный  правовой  акт
может содержать и отдельные положения, не содержащие правовых норм,
что не меняет нормативно-правового характера акта.
     Таким образом,  оспаривание  положений  нормативного правового
акта,  которые не носят нормативно-правового характера,  не  должно
служить основанием к изменению подсудности при рассмотрении данного
дела, поскольку они не могут рассматриваться и оцениваться в отрыве
от самого нормативного правового акта в целом.
     Поэтому подсудность дел об оспаривании нормативного  правового
акта  в  части,  независимо  от  правового  характера оспариваемого
положения,  в  любом  случае  должна определяться на основании п. 2
ч. 1 ст. 26 ГПК РФ и п. 2 ч. 1 ст. 27 ГПК РФ.
     Вопрос 10:  За счет  каких  средств  взыскиваются  расходы  по
оплате  государственной  пошлины в случае удовлетворения заявленных
требований о признании нормативного правового акта недействующим?
     Ответ: В  соответствии  со  ст.  88  ГПК  РФ  судебные расходы
состоят  из  государственной  пошлины  и  издержек,   связанных   с
рассмотрением дела.
     Согласно ч.  1  ст.  98  ГПК  РФ  стороне,  в  пользу  которой
состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны
все  понесенные  по   делу   расходы,   за   исключением   случаев,
предусмотренных ч. 2 ст. 96 ГПК РФ.
     На производство   по   делам,   возникающим    из    публичных
правоотношений,   распространяются   общие  положения  Гражданского
процессуального   кодекса   Российской   Федерации   с    изъятиями
(особенностями), установленными главами 24-26 Кодекса.
     Поскольку законодательством для  указанной  категории  дел  не
установлено  никаких  изъятий  из  общего  правила  о распределении
судебных  расходов  между  сторонами,  положения  ст.  98  ГПК   РФ
применяются  и  при  рассмотрении  дел  об  оспаривании нормативных
правовых актов.
     Следовательно, государственные    органы,    органы   местного
самоуправления в  тех  случаях,  когда  они  выступают  в  качестве
органов, чьи нормативные правовые акты оспариваются в порядке главы
24 ГПК РФ,  оплачивают государственную пошлину на общих основаниях,
т. е. по правилам ст. 98 ГПК РФ.
     Таким образом,  расходы  по  оплате  государственной   пошлины
подлежат  возмещению  органом,  нормативный  правовой  акт которого
оспаривался  и  признан  недействительным,  за   счет   собственных
средств.

                        Вопросы применения
                   Кодекса Российской Федерации
                об административных правонарушениях

     Вопрос 11:  Является  ли  основанием для возврата протокола об
административном правонарушении отсутствие в нем  подписи  лица,  в
отношении которого составлен протокол?
     Ответ: В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ определение
о возвращении протокола об административном правонарушении и других
материалов дела  в  орган,  должностному  лицу,  которые  составили
протокол,  выносится  в  случае  составления протокола и оформления
других  материалов  дела   неправомочными   лицами,   неправильного
составления  протокола  и  оформления  других  материалов дела либо
неполноты  представленных  материалов,  которая   не   может   быть
восполнена при рассмотрении дела.
     Согласно ч.  5 ст.  28.2 Кодекса протокол об  административном
правонарушении  подписывается  должностным лицом,  его составившим,
физическим лицом или законным представителем юридического  лица,  в
отношении    которых    возбуждено    дело    об   административном
правонарушении.  В  случае  отказа  указанных  лиц  от   подписания
протокола в нем делается соответствующая запись.
     Поскольку Кодексом  допускается   составление   протокола   об
административном правонарушении с отметкой об отказе лица поставить
свою подпись,  составление протокола без подписи,  но с отметкой об
отказе  поставить  свою подпись не является основанием для возврата
протокола.  В случае если в протоколе отсутствует подпись  лица,  в
отношении  которого  составлен  протокол,  и отсутствует отметка об
отказе от подписания  протокола,  предусмотренная  ч.  5  ст.  28.2
Кодекса,  протокол  подлежит  возврату  в  соответствии с п. 4 ч. 1
ст. 29.4 КоАП РФ.
     Вопрос 12:   Подлежит   ли   привлечению   к  административной
ответственности на основании ч.  1 ст. 6.10 КоАП РФ лицо в возрасте
17 лет?
     Ответ: Согласно ч.  1 ст.  6.10 КоАП РФ (в ред.  от 5  декабря
2005  г.  -  ч.  2)  вовлечение  несовершеннолетнего в употребление
спиртных  напитков  или  одурманивающих  веществ  влечет  наложение
административного  штрафа  в  размере от пяти до десяти минимальных
размеров оплаты труда.
     По смыслу    этой   нормы   привлечению   к   административной
ответственности за вовлечение  несовершеннолетнего  в  употребление
спиртных    напитков    или    одурманивающих    веществ   подлежит
совершеннолетнее лицо, т. е. достигшее возраста 18 лет.
     Таким образом, лицо в возрасте 17 лет не может быть привлечено
к ответственности за совершение правонарушения,  предусмотренного в
ст. 6.10 Кодекса.
     Вопрос 13:  Образует ли состав  какого-либо  административного
правонарушения   непредставление   организациями,   осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом,  информации  о
данных операциях в уполномоченную организацию?
     Ответ: Согласно подп.  4 п.  1 ст.  7  Федерального  закона от
7 августа   2001   г.   N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации
(отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (в ред. от 28 июля 2004 г.) организации, осуществляющие
операции  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,  обязаны
документально  фиксировать и представлять в уполномоченный орган не
позднее рабочего  дня,  следующего  за  днем  совершения  операции,
следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с
денежными средствами или иным имуществом:  вид операции и основания
ее совершения,  дату совершения операции с денежными средствами или
иным имуществом,  сумму,  на которую она совершена,  а  также  иные
необходимые сведения согласно перечню, приведенному в подпункте.
     Непредставление указанных  данных  составляет  правонарушение,
предусмотренное ст.  19.7 КоАП РФ, согласно которой непредставление
или   несвоевременное   представление   в   государственный   орган
(должностному  лицу)  сведений (информации),  представление которых
предусмотрено законом и необходимо для осуществления  этим  органом
(должностным  лицом)  его  законной деятельности,  влечет наложение
штрафа.
     Вопрос 14:  Можно ли признать правонарушением, предусмотренным
ч.  1 ст.  19.15 КоАП  РФ,  проживание  или  пребывание  гражданина
Российской  Федерации  без  паспорта,  если  у  него  имеется  иной
документ,  удостоверяющий  личность:  свидетельство   о   рождении,
заграничный  паспорт,  удостоверение  личности - для военнослужащих
(офицеров,  прапорщиков,  мичманов),  военный билет -  для  солдат,
матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву
или контракту;  справка об освобождении из  мест  лишения  свободы,
иные,  выдаваемые органами внутренних дел документы, удостоверяющие
личность гражданина,  учитывая положение ст. 10 Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации"?
     Ответ: Согласно ч.  1 ст.  19.15 КоАП РФ проживание  по  месту
жительства или по месту пребывания гражданина Российской Федерации,
обязанного иметь удостоверение личности гражданина  (паспорт),  без
удостоверения     личности    гражданина    (паспорта)    или    по
недействительному удостоверению личности гражданина (паспорту) либо
без  регистрации по месту пребывания или по месту жительства влечет
наложение административного  штрафа  в  размере  от  пятнадцати  до
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.
     В силу  ст. 10  Федерального закона  от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ
"О гражданстве Российской Федерации" (в ред.  от 2  ноября 2002 г.)
документом,  удостоверяющим   гражданство   Российской   Федерации,
является  паспорт гражданина Российской Федерации или иной основной
документ,  содержащие указание на гражданство лица.  Виды  основных
документов,    удостоверяющих    личность   гражданина   Российской
Федерации, определяются федеральным законом.
     В настоящее  время федеральными законами не предусмотрены виды
основных документов,  удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации.
     В соответствии  с  п.  1  Положения  о   паспорте   гражданина
Российской  Федерации  (утвержденного  постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 июля 1997 г.  N 828)  паспорт  гражданина
Российской  Федерации является основным документом,  удостоверяющим
личность гражданина Российской Федерации на  территории  Российской
Федерации.
     Паспорт обязаны  иметь  все  граждане  Российской   Федерации,
достигшие   14-летнего   возраста   и   проживающие  на  территории
Российской Федерации (абз. 2 п. 1 Положения).
     Вместе с  тем  согласно  ч.  3 п.  7 Положения военнослужащим,
проходящим  военную  службу  по  призыву,  паспорта  выдаются   или
заменяются по месту их жительства по окончании установленного срока
военной службы по призыву.
     В силу  п.  17  этого  же Положения в случае утери паспорта до
оформления  нового  паспорта  органом   внутренних   дел   выдается
гражданину по его просьбе временное удостоверение личности.
     Согласно п. 1 ст. 2.3 Кодекса административной ответственности
подлежит  лицо,  достигшее  к  моменту совершения административного
правонарушения возраста шестнадцати лет.
     Следовательно, проживание     или    пребывание    гражданина,
достигшего шестнадцати лет,  без  паспорта,  кроме  военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву,  и граждан, имеющих временное
удостоверение личности,  выданное органом внутренних дел,  является
правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ, независимо
от наличия у гражданина другого документа.
     Вопрос 15:   Подлежит   ли   привлечению   к  административной
ответственности в соответствии с ч.  1 ст.  19.15 КоАП РФ гражданин
Российской  Федерации,  паспорт  которого  не  был  им своевременно
заменен по достижении возраста,  установленного п.  7  Положения  о
паспорте гражданина Российской Федерации, если у гражданина имеется
иной действительный документ,  удостоверяющий  личность?  Можно  ли
считать такой паспорт недействительным, учитывая, что согласно п. 6
указанного Положения недействительным является паспорт,  в  который
внесены  сведения,  отметки  или записи,  не предусмотренные данным
Положением?
     Ответ: В  соответствии с п.  7 Положения о паспорте гражданина
Российской Федерации  (утвержденного  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  8  июля  1997  г.  N  828) срок действия
паспорта гражданина:
     от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста;
     от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста;
     от 45 лет - бессрочно.
     По достижении  гражданином  (за  исключением   военнослужащих,
проходящих  службу  по  призыву)  20-летнего  и 45-летнего возраста
паспорт подлежит замене.
     Согласно п.  1 Положения паспорт является основным документом,
удостоверяющим  личность   гражданина   Российской   Федерации   на
территории Российской Федерации.
     Исключение составляют удостоверение личности  военнослужащего,
проходящего  военную  службу по призыву,  и временное удостоверение
личности,  выданное органом  внутренних  дел  в  случае  нахождения
паспорта в органах внутренних дел.
     В соответствии с п.  6 Положения паспорт,  в  который  внесены
сведения,  отметки или записи,  не предусмотренные этим Положением,
является недействительным.
     Вместе с тем содержание п. 6 Положения о паспорте не позволяет
сделать вывод о том, что паспорт является недействительным только в
случае, предусмотренном этим пунктом.
     Недействительный документ - это документ,  не имеющий силы или
значения  вследствие  неправильности  оформления,  истечения  срока
действия и т. п.
     Таким образом,  паспорт, срок действия которого истек, следует
считать недействительным.
     Следовательно, проживание  по  месту  жительства  или по месту
пребывания гражданина Российской Федерации, паспорт которого не был
им  заменен  в  срок,  определенный  в  п.  7  Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации,  в связи с достижением гражданином
определенного    возраста,    влечет   привлечение   гражданина   к
ответственности в соответствии  с  ч.  1  ст.  19.15  КоАП  РФ  вне
зависимости от наличия у него другого действительного удостоверения
личности.
     Вопрос 16: Можно ли привлечь гражданина Российской Федерации к
административной   ответственности   в   случае    совершения    им
административного   правонарушения,   ответственность   за  которое
предусмотрена ч.  1 ст.  19.15 КоАП РФ,  если к моменту обнаружения
правонарушения  истек  двухмесячный  срок  давности  привлечения  к
административной ответственности?
     Ответ: В  силу ч.  1 ст.  4.5 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении не может быть вынесено по истечении
двух месяцев со дня совершения административного правонарушения.
     В соответствии с ч.  1 ст.  19.15 КоАП РФ проживание по  месту
жительства или по месту пребывания гражданина Российской Федерации,
обязанного иметь удостоверение личности гражданина  (паспорт),  без
удостоверения     личности    гражданина    (паспорта)    или    по
недействительному удостоверению личности гражданина (паспорту) либо
без  регистрации по месту пребывания или по месту жительства влечет
наложение административного  штрафа  в  размере  от  пятнадцати  до
двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.
     Исходя из смысла данной нормы указанное в  ней  правонарушение
длится  до  прекращения  обстоятельств,  с которыми закон связывает
наступление ответственности:  на законном основании получен паспорт
или  оформлена  регистрация  либо лицо задержано органом внутренних
дел.
     Согласно п.  14 постановления Пленума  Верховного  Суда  РФ от
24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при
применении   Кодекса   Российской   Федерации  об  административных
правонарушениях"  административное  правонарушение  (действие   или
бездействие),  которое  выражается  в  длительном  непрекращающемся
невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей,  возложенных
на нарушителя законом, является длящимся.
     Поэтому правонарушение,  предусмотренное  ч.   1   ст.   19.15
Кодекса, следует считать длящимся.
     В силу ч.  2 ст.  4.5 Кодекса  при  длящемся  административном
правонарушении   сроки,  предусмотренные  ч.  1  ст.  4.5  Кодекса,
начинают   исчисляться   со   дня   обнаружения   административного
правонарушения.
     Следовательно, при привлечении гражданина Российской Федерации
к административной ответственности в соответствии с ч.  1 ст. 19.15
КоАП  РФ  следует  учитывать,  что   двухмесячный   срок   давности
привлечения к административной ответственности начинает исчисляться
со дня обнаружения правонарушения.
     Вопрос 17: Может ли являться основанием для возврата протокола
об административном правонарушении для  устранения  недостатков  по
делу,  возбужденному в отношении должностного лица, отсутствие даты
рождения и  места  жительства  при  указании  инициалов  и  фамилии
должностного      лица,     названия     должности     и     адреса
организации-работодателя?
     Ответ: Согласно    ст.    2.4    КоАП    РФ   административной
ответственности подлежит должностное лицо в  случае  совершения  им
административного  правонарушения  в  связи  с  неисполнением  либо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
     В соответствии  с  ч.  2  ст.  28.2  Кодекса  в  протоколе  об
административном  правонарушении  указываются  дата  и  место   его
составления,  должность,  фамилия  и  инициалы  лица,  составившего
протокол,  сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, и т. д.
     В силу ч.  1 ст.  2.1 Кодекса административным правонарушением
признается    противоправное,   виновное   действие   (бездействие)
физического или юридического лица,  за которое данным Кодексом  или
законами   субъектов   Российской   Федерации  об  административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
     Субъектом административного   правонарушения   в  этом  случае
является физическое лицо,  занимающее определенную  должность.  Его
данные имеют важное значение:  гражданин приобретает и осуществляет
права и  обязанности  под  своим  именем  (п.  1  ст.  19  ГК  РФ);
определение  даты  рождения  необходимо  для  установления возраста
гражданина  с  целью  выяснения  возможности  привлечения   его   к
административной  ответственности;  место  жительства  также  имеет
значение,  так как согласно ст. 29.5 КоАП РФ по ходатайству лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении,  дело может быть рассмотрено  по  месту  жительства
данного    лица,    дела    об   административных   правонарушениях
несовершеннолетних,  а также об  административных  правонарушениях,
предусмотренных    ст.ст.    5.33,   5.34, 6.10,   20.22   Кодекса,
рассматриваются по месту  жительства  лица,  в  отношении  которого
ведется производство по делу.
     Следовательно, отсутствие  в  протоколе  об   административном
правонарушении  указанных  данных  может  являться  основанием  для
возврата протокола и материалов дела для устранения  недостатков  в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 Кодекса.
     Вопрос 18:  Является ли правомерным составление  протокола  об
административном   правонарушении   при   отсутствии  представителя
юридического лица?
     Ответ: В ст. 25.4  КоАП РФ предусмотрено,  что защиту  прав  и
законных интересов юридического лица,  в отношении которого ведется
производство  по  делу  об  административном  правонарушении,   или
юридического   лица,   являющегося  потерпевшим,  осуществляют  его
законные представители. Законными представителями юридического лица
являются   его  руководитель,  а  также  иное  лицо,  признанное  в
соответствии  с  законом  или  учредительными  документами  органом
юридического лица.  Полномочия законного представителя юридического
лица  подтверждаются  документами,  удостоверяющими  его  служебное
положение.
     Согласно требованиям ст. 28.2 КоАП РФ составление протокола об
административном  правонарушении  в  отношении  юридического   лица
должно  осуществляться  в  присутствии его законного представителя,
поскольку  должностное   лицо,   составляющее   протокол,   обязано
предоставить   привлекаемому   к  административной  ответственности
юридическому лицу возможность реализовать гарантии, предусмотренные
данной  статьей  (в частности,  законному представителю должна быть
предоставлена возможность ознакомления с протоколом; указанное лицо
вправе  представить объяснения и замечания по содержанию протокола;
законному  представителю   разъясняется   возможность   обжалования
действий  должностного  лица  в силу ст. 46  Конституции Российской
Федерации).
     Кроме того, в ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ предусмотрено, что дело об
административном  правонарушении,  совершенном  юридическим  лицом,
рассматривается   с   участием   его  законного  представителя  или
защитника.  В отсутствие указанных лиц дело может быть  рассмотрено
лишь  в  случаях,  если имеются данные о надлежащем извещении лиц о
месте и времени рассмотрения  дела  и  если  от  них  не  поступило
ходатайство   об   отложении  рассмотрения  дела  либо  если  такое
ходатайство оставлено без удовлетворения.
     Таким образом,  должностное  лицо при составлении протокола об
административном  правонарушении  обязано   известить   (уведомить)
законного представителя юридического лица о факте,  времени и месте
составления названного протокола в  целях  обеспечения  возможности
реализации гарантий, предусмотренных ст. 28.2 КоАП РФ.
     В случае надлежащего извещения  данного  лица  протокол  может
быть  составлен  и в отсутствие законного представителя,  поскольку
его  неявка  или  уклонение  не  могут  препятствовать   исполнению
должностным лицом возложенных на него законом задач.
     Вопрос 19:  Какой адрес  должен  указываться  в  протоколе  об
административном  правонарушении:  места  совершения правонарушения
или места нахождения юридического лица?
     Ответ: Исходя  из  положений  ст.  28.2 КоАП РФ в протоколе об
административном правонарушении, в числе прочего, указываются адрес
места  совершения  административного  правонарушения  и  сведения о

лице,  в отношении которого  возбуждено  дело  об  административном
правонарушении, т. е. адрес и другие данные юридического лица.
     Вопрос 20:  Можно ли  признать  надлежащим  извещение  лица  о
времени    и    месте   рассмотрения   дела   об   административном
правонарушении,   если   оно   было   осуществлено    не    судьей,
рассматривающим дело (и не по его поручению),  а должностным лицом,
составившим протокол об административном  правонарушении,  до  того
как дело об административном правонарушении было направлено в суд?
     Ответ: Извещение лица о времени и месте рассмотрения  дела  об
административном   правонарушении  должностным  лицом,  составившим
протокол  об  административном  правонарушении,   нельзя   признать
надлежащим,  поскольку в соответствии с пп. 1, 2 ч. 1 ст. 29.4 КоАП
РФ решение вопросов о назначении времени и места рассмотрения  дела
об  административном  правонарушении  и вызове в судебное заседание
лиц,  указанных   в   ст.ст.  25.1 - 25.10  КоАП  РФ,  отнесено   к
компетенции  судьи  (органа,  должностного  лица),  уполномоченного
рассматривать дело об административном правонарушении.
     Кроме того,  необходимо  учитывать,  что  исходя  из положений
ст.ст.  29.1 и  29.4  КоАП  РФ  непременным  условием  законного  и
обоснованного  рассмотрения дела об административном правонарушении
является предварительная подготовка к его  разбирательству.  Судья,
орган,  должностное  лицо  при  подготовке  к  рассмотрению дела об
административном   правонарушении   выясняют   следующие   вопросы:
относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела; имеются ли
обстоятельства,  исключающие возможность рассмотрения данного  дела
судьей,  членом коллегиального органа, должностным лицом; правильно
ли составлены протокол об административном правонарушении и  другие
протоколы, предусмотренные Кодексом, а также правильно ли оформлены
иные  материалы  дела;  имеются  ли   обстоятельства,   исключающие
производство  по  делу;  достаточно ли имеющихся по делу материалов
для его рассмотрения по существу; имеются ли ходатайства и отводы.
     Только после  того,  как  подготовка  к  рассмотрению  дела об
административном правонарушении  будет  проведена,  обсуждается,  в
частности,  вопрос  о  назначении времени и места рассмотрения дела
(п. 1 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ).
     Таким образом,  в случае назначения дела к рассмотрению лицом,
составившим  протокол  об   административном   правонарушении,   до
направления  дела  в суд будет неправомерно пропущена целая стадия,
имеющая важное  значение,  что  может  повлечь  нарушение  прав,  в
частности,   лица,   в   отношении   которого   ведется   дело   об
административном правонарушении, и потерпевшего.
     Вопрос 21:  Можно  ли  отменить  вступившее  в  законную  силу
постановление о привлечении к административной  ответственности  за
совершение административного правонарушения по ч.  2 ст. 12.15 КоАП
РФ  в  связи  с  тем,  что  в  действиях  лица,   привлеченного   к
административной ответственности, содержится состав правонарушения,
предусмотренный ч. 3 указанной статьи?
     Ответ: В  силу  ч.  2  ст.  12.15  КоАП  РФ  нарушение  правил
расположения  транспортного  средства  на  проезжей  части  дороги,
встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части
дороги,  предназначенную   для   встречного   движения,   а   равно
пересечение  организованной  транспортной  или  пешей  колонны либо
занятие места в ней влечет  наложение  административного  штрафа  в
размере двух минимальных размеров оплаты труда.
     В ч. 3    данной     статьи    установлена    административная
ответственность   за   выезд  на  сторону  проезжей  части  дороги,
предназначенную  для  встречного  движения,  в  случаях,  если  это
запрещено  Правилами  дорожного движения,  в виде административного
штрафа в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты  труда
или  лишения  права  управления транспортными средствами на срок от
двух до четырех месяцев.
     Поскольку лицо  привлечено  к административной ответственности
за  действия,  которые  им  не  совершались,  то  постановление   о
привлечении  к административной ответственности по  ч. 2 ст.  12.15
КоАП РФ подлежит отмене,  а производство по делу -  прекращению  на
основании  п. 2   ст. 24.5   КоАП  РФ в связи с отсутствием состава
административного правонарушения,  предусмотренного  ч. 2 ст. 12.15
КоАП РФ.

                   Исчисление срока привлечения
                к административной ответственности

     Вопрос 22:  Какой  день   следует   считать   днем   окончания
двухмесячного срока давности,  предусмотренного ч. I  ст. 4.5  КоАП
РФ,  если  административное  правонарушение  совершено,   например,
3 сентября, - 2, 3 или 4 ноября?
     Ответ: Согласно ч.  1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении не может быть вынесено по истечении
двух месяцев со дня совершения административного правонарушения.
     Кодекс Российской      Федерации      об      административных
правонарушениях не содержит нормы,  определяющей порядок исчисления
сроков давности.
     По общим  правилам   исчисления   сроков   срок,   исчисляемый
месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.
     Таким образом,  если административное правонарушение совершено
3  сентября,  днем  окончания  двухмесячного срока давности следует
считать 3 ноября (по истечении двух месяцев).

                         Рассмотрение дел
               об административных правонарушениях,
           по которым предусмотрено применение наказания
                в виде приостановления деятельности

     Вопрос 23:    Как    должностным   лицом,   уполномоченным   в
соответствии  со  ст.  28.3  КоАП   РФ   составлять   протокол   об
административном   правонарушении,  должно  быть  определено  время
фактического прекращения деятельности,  указанное в ч.  2 ст. 27.17
Кодекса?
     Ответ: Согласно ч. 2 ст. 27.17 КоАП РФ срок временного запрета
деятельности   исчисляется   с   момента  фактического  прекращения
деятельности филиалов,  представительств, структурных подразделений
юридического лица,  производственных участков, а также эксплуатации
агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных
видов деятельности (работ), оказания услуг.
     В силу ч. 3 ст. 27.16 Кодекса о временном запрете деятельности
составляется  протокол,  в котором указываются основание применения
этой меры обеспечения  производства  по  делу  об  административном
правонарушении,  дата и место его составления, должность, фамилия и
инициалы должностного лица, составившего протокол, сведения о лице,
в    отношении   которого   ведется   производство   по   делу   об
административном правонарушении,  объект деятельности, подвергшийся
временному  запрету  деятельности,  время  фактического прекращения
деятельности и др.
     Согласно ч. 1  ст.  3.12      Кодекса         административное
приостановление деятельности заключается во  временном  прекращении
деятельности  лиц,  осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица,  юридических лиц,  их  филиалов,
представительств,   структурных   подразделений,   производственных
участков,  а также эксплуатации  агрегатов,  объектов,  зданий  или
сооружений,  осуществления  отдельных  видов  деятельности (работ),
оказания услуг.
     Поскольку временный  запрет деятельности по своим последствиям
аналогичен административному приостановлению  деятельности  (первый
ограничен  более  коротким  сроком - пять дней),  а также исходя из
того,  что в соответствии с ч.  5 ст.  29.6 Кодекса срок временного
запрета   деятельности   засчитывается   в  срок  административного
приостановления    деятельности,    совершение    мероприятий    по
осуществлению   временного  запрета  деятельности  производится  по
правилам административного приостановления деятельности.
     В ч. 2    ст. 32.12     Кодекса     предусмотрено,   что   при
административном    приостановлении    деятельности    производится
наложение  пломб,  опечатывание помещений,  мест хранения товаров и
иных материальных ценностей,  касс, а также применяются другие меры
по   исполнению   указанных  в  постановлении  об  административном
приостановлении   деятельности   мероприятий,    необходимых    для
исполнения  административного  наказания  в  виде административного
приостановления деятельности.
     Таким образом,     моментом    фактического    приостановления
деятельности в обоих случаях следует считать  момент  осуществления
всех этих действий.
     Вопрос 24:  С какого момента следует  исчислять  начало  срока
временного  запрета  деятельности,  если протокол составлен в конце
рабочего дня?
     Ответ: Согласно ч. 2 ст. 27.17 КоАП РФ срок временного запрета
деятельности  исчисляется  с   момента   фактического   прекращения
деятельности филиалов,  представительств, структурных подразделений
юридического лица,  производственных участков, а также эксплуатации
агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных
видов деятельности (работ), оказания услуг.
     О временном  запрете  деятельности  составляется  протокол,  в
котором указываются  основание  применения  этой  меры  обеспечения
производства  по  делу  об административном правонарушении,  дата и
место его составления,  должность,  фамилия и инициалы должностного
лица,  составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого
ведется производство по делу  об  административном  правонарушении,
объект деятельности,  подвергшийся временному запрету деятельности,
время фактического прекращения деятельности и др.
     Таким образом,  в  протоколе  должны  быть  указаны  дата  его
составления и время  фактического  прекращения  деятельности  лица,
привлекаемого к административной ответственности,  которые могут не
совпадать.
     Следовательно, начало   течения   срока   временного   запрета
деятельности следует исчислять со времени фактического  прекращения
деятельности, названного в протоколе.
     Вопрос 25:  Кто   из   должностных   лиц,   уполномоченных   в
соответствии   со   ст. 28.3     КоАП  РФ  составлять  протокол  об
административном  правонарушении,  вправе   принимать   решение   о
передаче   протоколов   об   административном  правонарушении  и  о
временном запрете деятельности в суд?
     Ответ: В   ст. 28.3   КоАП  РФ  определены  должностные  лица,
уполномоченные    составлять    протоколы    об    административных
правонарушениях.
     Согласно чч.  2,  3  ст.  27.16   Кодекса   временный   запрет
деятельности   осуществляется   должностным  лицом,  уполномоченным
составлять  протокол   об   административном   правонарушении,   за
совершение которого может быть назначено административное наказание
в  виде  административного  приостановления  деятельности,  о   чем
составляется протокол.
     Направлять протокол  в  суд  должно  лицо,  составившее   этот
протокол,  или,  в  случае  его  отсутствия,  лицо,  уполномоченное
составлять   протокол   об  административном правонарушении в  силу
ст. 28.3 Кодекса.
     Вопрос 26: Какие документы кроме протокола об административном
правонарушении,  за  совершение  которого  в соответствии с нормами
Кодекса Российской Федерации  об  административных  правонарушениях
может    быть   назначено   административное   наказание   в   виде
административного   приостановления   деятельности,   могут    быть
представлены в суд?
     Ответ: Согласно ст.  26.2 КоАП РФ доказательствами по делу  об
административном  правонарушении являются любые фактические данные,
на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве
которых   находится  дело,  устанавливают  наличие  или  отсутствие
события   административного   правонарушения,   виновность    лица,
привлекаемого  к  административной  ответственности,  а  также иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
     Следовательно, должностное   лицо   кроме   составленного   им
протокола вправе представить в суд любые документы (материалы),  на
основании    которых   могут   быть   установлены   обстоятельства,
предусмотренные ст.  26.2 КоАП РФ.  К таким документам,  исходя  из
положений  Федерального    закона   от  8 августа 2001 г.  N 134-ФЗ
"О   защите      прав     юридических    лиц    и    индивидуальных
предпринимателей    при    проведении   государственного   контроля
(надзора)",  могут  относиться   акт   о   результатах   проведения
мероприятий  по  контролю  за  соблюдением  юридическим  лицом  при
осуществлении его деятельности обязательных  требований  к  товарам
(работам,   услугам),   составленный   на   основании  распоряжения
(приказа) о проведении такого мероприятия;  акты об отборе образцов
продукции;  заключения  проведенных исследований и экспертиз;  иные
документы, связанные с результатами мероприятий по контролю.
     Учитывая изложенное,  а  также  положения  ст.  28.8  КоАП РФ,
должностное   лицо   направляет   протокол   об    административном
правонарушении вместе со всеми материалами дела в суд.
     Вопрос 27:  Обязательно  ли  направление  в  суд  протокола  о
временном   запрете   деятельности   в  качестве  меры  обеспечения
производства по делу об административном правонарушении?
     Ответ: Исходя из положений ст. 27.16  КоАП РФ временный запрет
деятельности применяется в качестве меры  обеспечения  производства
по  делу  об  административном  правонарушении  должностным  лицом,
уполномоченным    составлять    протоколы    об    административном
правонарушении,   за   совершение  которого  может  быть  назначено
административное наказание в виде административного приостановления
деятельности,  в  исключительных случаях при наличии обстоятельств,
предусмотренных данной статьей.
     Следовательно, временный  запрет  деятельности  применяется по
усмотрению должностного лица,  уполномоченного составлять протоколы
об  административном правонарушении.  При этом протокол о временном
запрете деятельности должен быть направлен в суд  в  любом  случае,
когда такая мера была применена.
     Вопрос 28: Каким образом и в какие сроки постановление судьи о
прекращении   исполнения   административного   наказания   в   виде
административного   приостановления   деятельности   доводится   до
сведения  должностного   лица,  уполномоченного  в  соответствии со
ст. 28.3 КоАП РФ   составлять    протокол    об    административном
правонарушении?
     Ответ: Согласно  абз. 2   ч. 2  ст. 29.11   КоАП    РФ   копия
вынесенного   судьей  постановления  по  делу  об  административном
правонарушении   направляется   должностному   лицу,   составившему
протокол об административном правонарушении, в течение трех дней со
дня: вынесения указанного постановления.
     Аналогичным образом  решается и вопрос о доведении до сведения
должностного лица,  уполномоченного  в  соответствии  со  ст.  28.3
Кодекса  составлять  протокол  об  административном правонарушении,
постановления о прекращении исполнения административного наказания.
     Вопрос 29:  Приостанавливается ли действие постановления судьи
об   административном   приостановлении   деятельности   в   случае
обжалования его лицом, в отношении которого применена эта мера?
     Ответ: Согласно  ч.  1  ст.  31.6  КоАП   РФ   судья,   орган,
должностное    лицо,    вынесшие    постановление    о   назначении
административного    наказания,     приостанавливают     исполнение
постановления в случае принесения протеста на вступившее в законную
силу постановление по делу об  административном  правонарушении  до
рассмотрения  протеста.  О приостановлении исполнения постановления
выносится  определение,  которое   при   необходимости   немедленно
направляется  в  орган,  должностному  лицу  для  приведения  этого
определения в исполнение.
     Приостановление действия   постановления  судьи  о  назначении
административного  наказания  в  случае  обжалования   его   лицом,
привлеченным  к  ответственности,  Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях не предусмотрено.
     Вопрос 30:  В какой форме должно быть подготовлено  заключение
должностного лица,  уполномоченного в соответствии со ст. 28.3 КоАП
РФ  составлять  протокол  об  административном  правонарушении,  об
устранении   административного   правонарушения,  прикладываемое  к
ходатайству о досрочном возобновлении деятельности?  Необходимо  ли
прилагать   к   нему   доказательства,   подтверждающие  устранение
нарушений, послуживших основанием для приостановления деятельности,
например  копии протоколов исследований,  если таковые проводились,
либо достаточно лишь ссылки на  эти  доказательства  в  заключении,
которое имеет вид письма-ответа на запрос судьи?
     Ответ: Согласно  ч.  3  ст.  32.12  КоАП  РФ  административное
приостановление  деятельности  досрочно  прекращается   судьей   по
ходатайству лица,  осуществляющего предпринимательскую деятельность
без образования юридического  лица,  или  юридического  лица,  если
будет установлено,  что обстоятельства,  послужившие основанием для
назначения административного  наказания  в  виде  административного
приостановления   деятельности,   устранены.   При  этом  судьей  в
обязательном порядке запрашивается  заключение  должностного  лица,
уполномоченного  в  соответствии  со  ст.  28.3  Кодекса составлять
протокол об административном правонарушении.  Заключение  дается  в
письменной   форме   с   указанием   фактов,  свидетельствующих  об
устранении    или    о    неустранении    лицом,     осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
или юридическим лицом  обстоятельств,  послуживших  основанием  для
назначения   административного  наказания  в  виде  приостановления
деятельности.  Заключение не  является  обязательным  для  судьи  и
оценивается по правилам, установленным ст. 26.11 Кодекса.
     В силу ст.  26.11 КоАП РФ судья,  члены коллегиального органа,
должностное   лицо,   осуществляющие   производство   по   делу  об
административном правонарушении, оценивают доказательства по своему
внутреннему   убеждению,  основанному  на  всестороннем,  полном  и
объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.
Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.
     Таким образом,  заключение  дается  в   письменной   форме   с
приложением   к   нему  всех  доказательств,  свидетельствующих  об
устранении правонарушения.
     Вопрос 31:   Должны  ли  должностные  лица,  уполномоченные  в
соответствии  со  ст.  28.3  КоАП   РФ   составлять   протокол   об
административном  правонарушении,  составлять  новые  протоколы  об
административном  правонарушении  и  направлять  их   в   суд   для
назначения  наказания в виде приостановления деятельности в случае,
если срок приостановления деятельности,  назначенный судьей, истек,
но  нарушения,  послужившие  основанием для назначения данного вида
наказания,  юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)  не
устранены?
     Ответ: Если   правонарушение   не   устранено   по   истечении
назначенного  срока административного приостановления деятельности,
имеет место новое административное правонарушение. О его совершении
должностными  лицами,  уполномоченными  в соответствии со ст.  28.3
КоАП РФ составлять  протокол  об  административном  правонарушении,
должен быть составлен новый протокол.

                   Вопросы применения жилищного
                         законодательства

     Вопрос 32:  Имеют ли право на  внеочередное  получение  жилого
помещения  граждане,  указанные  в  пп.  1 и 2 ч.  1 ст.  13 Закона
Российской Федерации  от  15 мая  1991 г.   "О   социальной  защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" и  вставшие  на  учет  нуждающихся  в  улучшении
жилищных условий до 1 января 2005 г.?
     Ответ: Согласно   пп. 1 и 2 ч.  1  ст. 13 и п. 3  ч. 1  ст. 14
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г.  "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской  АЭС"  (в  ред.  от  24  ноября  1995  г.) гражданам,
получившим или перенесшим лучевую  болезнь  и  другие  заболевания,
инвалидам   вследствие   чернобыльской  катастрофы  гарантировалось
одноразовое   бесплатное   обеспечение   независимо   от    времени
постоянного  проживания  в данном населенном пункте благоустроенной
жилой площадью в течение трех месяцев со дня подачи  заявления  при
условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий либо
проживания в коммунальных квартирах, а также одноразовое бесплатное
обеспечение дополнительной жилой площадью в виде отдельной комнаты.
     Федеральным законом  от  22  августа  2004  г.   "О   внесении
изменений  в  законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими  силу  некоторых   законодательных   актов   Российской
Федерации  в  связи  с  принятием  Федеральных  законов "О внесении
изменений и дополнений в  Федеральный  закон  "Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных
органов государственной власти субъектов  Российской  Федерации"  и
"Об   общих   принципах   организации   местного  самоуправления  в
Российской  Федерации"   ст. 14   Закона    Российской    Федерации
"О социальной защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации
вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС"  изложена  в  новой
редакции.
     В силу  п. 2   ч. 1  этой  статьи  гражданам,  получившим  или
перенесшим   лучевую   болезнь   и  другие  заболевания,  инвалидам
вследствие  чернобыльской  катастрофы   гарантируется   обеспечение
нуждающихся  в  улучшении    жилищных условий,  вставших на учет до
1 января  2005  г.,    жилой    площадью   в  размерах  и  порядке,
установленных  Правительством  Российской Федерации.  Нуждающиеся в
улучшении    жилищных    условий,  вставшие на учет после 1  января
2005  г.,    обеспечиваются    жилой   площадью  в  соответствии  с
жилищным законодательством Российской Федерации.
     Данная норма  не  содержит  указания  на предоставление жилого
помещения гражданам,  получившим или перенесшим лучевую  болезнь  и
другие  заболевания,  инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы
во внеочередном порядке. Отсутствовало такое положение и в Жилищном
кодексе РСФСР, который действовал до 1 марта 2005 г.
     Правительством Российской Федерации 29 декабря  2004  г.  было
принято  постановление  N 866 "О порядке обеспечения жильем за счет
средств федерального  бюджета  нуждающихся  в  улучшении  жилищных,
условий граждан,  подвергшихся радиационному воздействию вследствие
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  аварии   на   производственном
объединении  "Маяк",  и  приравненных  к  ним лиц",  п.  2 которого
утверждены Правила обеспечения жильем за счет средств  федерального
бюджета   нуждающихся   в   улучшении   жилищных  условий  граждан,
подвергшихся радиационному  воздействию  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и
приравненных к ним лиц.
     Как следует   из   содержания  вышеназванных  Постановления  и
Правил,  обеспечение  жильем  граждан,  признанных  нуждающимися  в
улучшении  жилищных  условий  и  вставших  на  учет  нуждающихся  в
улучшении жилищных условий до  1  января  2005  г.,  осуществляется
путем предоставления им субсидий.
     Таким образом,  у граждан,  получивших или перенесших  лучевую
болезнь  и  другие заболевания,  инвалидов вследствие чернобыльской
катастрофы,  вставших на  учет  нуждающихся  в  улучшении  жилищных
условий до 1 января 2005 г., право на внеочередное получение жилого
помещения отсутствует.
     Вопрос 33:  Учитывается  ли  состав  семьи  нанимателя  жилого
помещения в доме, подлежащем сносу, а также размер занимаемой жилой
площади   и   другие  заслуживающие  внимания  обстоятельства,  при
предоставлении гражданам жилого помещения по  договору  социального
найма в связи со сносом дома?
     Ответ: Согласно ч.  1 ст. 89 ЖК РФ предоставляемое гражданам в
связи  с   выселением   по   основаниям,    которые   предусмотрены
ст.ст. 86-88 ЖК РФ,  другое жилое помещение по договору социального
найма должно быть благоустроенным    применительно    к    условиям
соответствующего населенного пункта,  равнозначным по общей площади
ранее   занимаемому   жилому   помещению,   отвечать  установленным
требованиям и находиться в черте данного населенного пункта.
     Таким образом,  законом  установлены определенные требования к
жилому помещению, которое предоставляется в связи со сносом дома.
     Поскольку жилое помещение гражданам предоставляется не в связи
с улучшением жилищных условий, а в связи со сносом дома, оно должно
быть   равнозначным  по  общей  площади  ранее  занимаемому  жилому
помещению,  без учета обстоятельств, влияющих на улучшение жилищных
условий.   При   этом   граждане,   которым   предоставлено  другое
равнозначное жилое помещение,  сохраняют право состоять на учете  в
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  если  они не утратили
основания состоять на таком учете (ст. 55 ЖК РФ).
     Вопрос 34:  Подлежит ли выселению бывший член семьи нанимателя
по требованию заинтересованного лица,  если  его  поведение  делает
невозможным совместное с ним проживание?
     Ответ: В ст. 69  ЖК РФ  установлен  круг  лиц,  относящихся  к
членам  семьи  нанимателя  жилого помещения по договору социального
найма.
     Согласно ч.  4 этой статьи если гражданин перестал быть членом
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, но
продолжает   проживать   в   занимаемом  жилом  помещении,  за  ним
сохраняются такие же права,  какие имеют  наниматель  и  члены  его
семьи.   Указанный   гражданин  самостоятельно  отвечает  по  своим
обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального
найма.
     Следовательно, прекращение  семейных   отношений   не   влечет
изменения жилищных прав бывших членов семьи нанимателя.
     Статья 91 ЖК РФ предусматривает выселение в  судебном  порядке
нанимателя  и (или) проживающих совместно с ним членов его семьи по
требованию  наймодателя  или  других   заинтересованных   лиц   без
предоставления  другого  жилого  помещения  в том случае,  если они
используют  жилое  помещение  не  по   назначению,   систематически
нарушают  права  и  законные  интересы  соседей или бесхозяйственно
обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение.
     Из положений  данной  нормы  следует,  что  выселению подлежат
только наниматель и (или) проживающие совместно  с  ним  члены  его
семьи.
     При этом Жилищный  кодекс  Российской  Федерации  не  содержит
нормы,  предусматривающей возможность выселения бывших членов семьи
нанимателя при систематическом нарушении прав и законных  интересов
граждан, совместно с ним проживающих.
     Вместе с тем прекращение семейных  отношений  граждан  при  их
совместном  проживании  предполагает  раздельное ведение хозяйства,
изменение порядка пользования жилым помещением  и  порядка  несения
бремени  расходов  по  уплате  за  жилое  помещение  и коммунальные
услуги,  а также за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения.  Эти
граждане фактически становятся по отношению друг к другу соседями.
     Таким образом,  на  основании  ст.  91  ЖК  РФ  по  требованию
заинтересованных  лиц  бывший  член  семьи  нанимателя  может  быть
выселен  в  судебном  порядке  без  предоставления  другого  жилого
помещения,  если  он  противоправным  поведением делает невозможным
совместное с ними проживание.
     Вопрос 35:   Кто   может   быть   отнесен   к   числу   других

заинтересованных лиц,  указанных в ст.  91  ЖК  РФ,  имеющих  право
обращаться в суд с иском о выселении?
     Ответ: В ст.  91 ЖК  РФ  предусмотрено  выселение  в  судебном
порядке  нанимателя  и (или) проживающих совместно с ним членов его
семьи по требованию наймодателя  или  других  заинтересованных  лиц
без предоставления другого жилого помещения в том случае,  если они
используют  жилое  помещение  не  по   назначению,   систематически
нарушают  права  и  законные  интересы  соседей или бесхозяйственно
обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение.
     К заинтересованным   лицам   относятся   граждане,  чьи  права
нарушаются неправомерными действиями нанимателя и (или) проживающих
совместно с ним членов его семьи.
     В частности,  при систематическом нарушении  прав  и  законных
интересов  соседей  в  суд  с иском о выселении лиц,  которые своим
поведением делают невозможным для других проживание с ними в  одном
доме,  может  обратиться  любой  жилец  дома,  чьи права нарушаются
неправомерными действиями указанных лиц.
     Кроме того, согласно п. 5 Положения о государственной жилищной
инспекции  в  Российской  Федерации  (утвержденного  постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. N 1086, в
редакции от 13 октября 1997  г.)  органы  государственной  жилищной
инспекции  осуществляют контроль за использованием жилищного фонда,
за соблюдением правил пользования жилыми помещениями.
     Таким образом, органы государственной жилищной инспекции также
вправе обратиться в суд с иском  о  выселении  нанимателя  и  (или)
проживающих  совместно  с  ним  членов  его семьи при нарушении ими
правил пользования жилым помещением,  ведущем к  разрушению  жилого
помещения.
     Вопрос 36:  Подлежит ли выселению без  предоставления  другого
жилого  помещения  родитель,  лишенный  родительских  прав,  в  том
случае,  если он вместе с ребенком проживает в  общежитии  и  судом
признано невозможным их совместное проживание?
     Ответ: В соответствии с  ч. 2 ст. 91  ЖК РФ без предоставления
другого  жилого  помещения  могут быть выселены из жилого помещения
граждане,  лишенные родительских прав,  если совместное  проживание
этих граждан с детьми,  в отношении которых они лишены родительских
прав, признано судом невозможным.
     Названная статья  включена  в  раздел  III  Жилищного  кодекса
Российской Федерации "Жилые помещения, предоставляемые по договорам
социального  найма".  Следовательно,  положения  ст. 91 ЖК РФ могут
быть  распространены  только  на  граждан,  проживающих   в   жилых
помещениях,   предоставленных  на  основании  договора  социального
найма.
     Правила предоставления   и   пользования   специализированными
жилыми помещениями,  к которым согласно п.  2  ч. 1  ст. 92  ЖК  РФ
относятся общежития, установлены в разделе IV Кодекса.
     То есть Жилищный кодекс Российской Федерации в отношении жилых
помещений,   относящихся  к  специализированному  жилищному  фонду,
устанавливает специальное правовое регулирование.
     В ст.ст.  101-103  ЖК  РФ,  регулирующих  вопросы расторжения,
прекращения договора найма специализированного жилого  помещения  и
выселения из общежития, нет положения о выселении граждан, лишенных
родительских прав, если судом признана невозможность их совместного
проживания с ребенком.
     Таким образом,  жилищным  законодательством  не  предусмотрено
выселение из общежития родителя,  лишенного родительских прав,  чье
совместное  проживание  с  ребенком  признано  судом   невозможным.
Положения  ч. 2  ст. 91 ЖК РФ в части выселения без предоставления
другого  жилого  помещения  распространяются  только  на   граждан,
занимающих жилое помещение по договору социального найма.
     Вопрос о месте проживания ребенка с учетом его  интересов  суд
может решить исходя из конкретных обстоятельств дела.
     Вопрос 37:  Прекращается ли право пользования жилым помещением
бывшего  члена  семьи  собственника   этого   помещения,  если  он,
расторгнув брак, выехал из данного помещения и не производит оплату
за жилье и коммунальные услуги?
     Ответ: Согласно ч. 4   ст. 31   ЖК  РФ  в  случае  прекращения
семейных   отношений   с   собственником   жилого  помещения  право
пользования  данным  жилым  помещением  за  бывшим   членом   семьи
собственника  этого  жилого помещения не сохраняется,  если иное не
установлено соглашением между собственником  и  бывшим  членом  его
семьи.    Право   пользования   жилым   помещением,   принадлежащим
собственнику,  может быть сохранено на определенный срок за  бывшим
членом   его   семьи   на   основании   решения  суда  при  наличии
обстоятельств, указанных в названной статье.
     По истечении     срока     пользования    жилым    помещением,
установленного решением суда,  принятым   с  учетом  положений ч. 4
ст. 31  ЖК РФ, соответствующее право пользования  жилым  помещением
бывшего  члена  семьи  собственника  прекращается,  если  иное   не
установлено  соглашением  между  собственником  и бывшим членом его
семьи (ч. 5 ст. 31 ЖК РФ).
     Следовательно, закон  связывает  прекращение права пользования
жилым  помещением  бывшего  члена  семьи  собственника   только   с
расторжением  брака или признанием брака недействительным, т. е.  с
прекращением  семейных  отношений.  Прекращение  права  пользования
жилым  помещением  является  основанием для выселения бывшего члена
семьи собственника из занимаемого им жилого помещения собственника.
     В ст. 19 Федерального закона  от  29 декабря  2004 г. N 189-ФЗ
"О введении в действие Жилищного  кодекса   Российской   Федерации"
определено,   что   действие  положений  ч.  4  ст.  31  ЖК  РФ  не
распространяется    на    бывших    членов    семьи    собственника
приватизированного  жилого  помещения  при  условии,  что  в момент
приватизации данного жилого помещения указанные лица  имели  равные
права  пользования этим помещением с лицом,  его приватизировавшим,
если иное не установлено законом или договором.
     Анализ приведенных  выше правовых норм позволяет сделать вывод
о том,  что право пользования жилым помещением бывшего члена  семьи
собственника прекращается независимо от его фактического нахождения
в спорном  жилом  помещении  и  (или)  невнесения  платы  за  жилое
помещение и коммунальные услуги.  Бывший член семьи собственника не
может быть выселен при  наличии  условий,  предусмотренных   ст. 19
Федерального  закона  "О  введении  в  действие  Жилищного  кодекса
Российской Федерации".
     Вопрос 38:  Если  дом,  в  котором  находится жилое помещение,
занимаемое  по  договору   социального   найма,   подлежит   сносу,
выселяемым  из  него  гражданам  органом государственной власти или
органом местного самоуправления,  принявшим решение о сносе  такого
дома,  предоставляются  иные  благоустроенные  жилые  помещения  по
договору социального найма. Предоставляются ли гражданам, имеющим в
подлежащем сносу доме жилье на праве собственности, жилые помещения
и на каких условиях?
     Ответ: В  ст.  32 ЖК РФ определен порядок обеспечения жилищных
прав собственника жилого помещения при изъятии  земельного  участка
для государственных или муниципальных нужд.
     В ч. 1  данной статьи установлено,  что жилое помещение  может
быть изъято у собственника путем выкупа.
     В силу ч. 6 ст. 32 ЖК РФ выкупная цена жилого помещения, сроки
и  другие  условия  выкупа определяются соглашением с собственником
жилого  помещения.  Соглашение  включает   в   себя   обязательство
Российской    Федерации,    субъекта   Российской   Федерации   или
муниципального образования  уплатить  выкупную  цену  за  изымаемое
жилое помещение.
     Порядок определения выкупной цены жилого помещения  установлен
ч. 7   ст. 32  ЖК  РФ.  В  нее включается рыночная стоимость жилого
помещения,  а также все  убытки,  причиненные  собственнику  жилого
помещения его изъятием,  включая убытки, которые он несет в связи с
изменением места  проживания,  временным  пользованием  иным  жилым
помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения
(в случае,  если указанным в ч.  6 настоящей статьи соглашением  не
предусмотрено   сохранение   права   пользования   изымаемым  жилым
помещением  до  приобретения   в   собственность   другого   жилого
помещения),   переездом,   поиском  другого  жилого  помещения  для
приобретения  права  собственности  на  него,   оформлением   права
собственности  на  другое  жилое помещение,  досрочным прекращением
своих обязательств перед третьими лицами,  в  том  числе  упущенная
выгода.
     В соответствии  с  ч. 8   ст. 32   ЖК  РФ  по   соглашению   с
собственником  жилого помещения ему может быть предоставлено взамен
изымаемого жилого помещения другое жилое помещение  с  зачетом  его
стоимости в выкупную цену.
     Однако изъятие  земельного  участка  для  государственных  или
муниципальных  нужд  является  лишь  одним  из  оснований для сноса
жилого дома.
     Нормами Жилищного кодекса Российской Федерации не регулируется
порядок  возмещения  собственнику  расходов  при   изъятии   жилого
помещения  в иных случаях,  например при признании дома аварийным и
подлежащим сносу.
     В силу ч. 1  ст. 7 ЖК РФ в случаях, если жилищные отношения не
урегулированы жилищным законодательством или соглашением участников
таких  отношений,  и  при  отсутствии  норм  гражданского или иного
законодательства,  прямо регулирующих такие отношения,  к ним, если
это    не    противоречит   их   существу,   применяется   жилищное
законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
     Исходя из  этого  при определении порядка обеспечения жилищных
прав собственника жилого помещения при сносе  дома  по  основаниям,
установленным   Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  следует
руководствоваться положениями ст. 32 ЖК РФ.
     Применение аналогии    закона    к    данным   правоотношениям
подтверждается также  ст. 134 ЖК РФ,  которая устанавливает порядок
обеспечения членов жилищного кооператива жилыми помещениями в связи
со сносом дома.  Данная норма предусматривает,  что в случае  сноса
дома по основаниям,  предусмотренным Кодексом, к выселяемым из него
членам жилищного кооператива и проживающим совместно с ними  членам
их семей применяются правила, установленные ст.ст. 32 и 86 ЖК РФ.
     Следовательно, если часть жилых помещений в  подлежащем  сносу
доме принадлежит гражданам на праве собственности, то при изъятии у
собственника жилого помещения и решении  вопроса  о  предоставлении
собственнику   иного  жилого  помещения  следует  руководствоваться
положениями ст. 32 ЖК РФ, т. е. жилое помещение может быть изъято у
собственника либо путем выкупа,  либо по соглашению с собственником
ему может быть предоставлено другое жилое помещение с  зачетом  его
стоимости в выкупную цену.
     Вопрос 39:  Каким требованиям должно отвечать жилое помещение,
предоставляемое   в   случае  выселения  нанимателя  и  проживающих
совместно с ним членов его семьи в связи с невнесением ими платы за
жилое  помещение  и  коммунальные  услуги  в  течение  более  шести
месяцев?
     Ответ: В  соответствии  с п. 5  ч. 3  ст. 67  ЖК РФ наниматель
жилого помещения по договору социального найма обязан  своевременно
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
     Согласно ст. 90 ЖК РФ, если наниматель и проживающие совместно
с   ним   члены  его  семьи  в  течение  более  шести  месяцев  без
уважительных  причин  не  вносят  плату  за   жилое   помещение   и
коммунальные  услуги,  они могут быть выселены в судебном порядке с
предоставлением другого жилого помещения  по  договору  социального
найма,  размер  которого  соответствует  размеру  жилого помещения,
установленному для вселения граждан в общежитие.
     В ч. 1   ст. 105   ЖК РФ предусмотрено,  что жилые помещения в
общежитиях предоставляются из расчета  не  менее  шести  квадратных
метров жилой площади на одного человека.
     При этом Жилищный  кодекс  Российской  Федерации  не  содержит
нормы,  определяющей  условия  предоставления  жилого помещения при
выселении  в  случае  невнесения  платы  за   жилое   помещение   и
коммунальные услуги.
     В силу   ч. 2  ст. 15  ЖК  РФ   жилым  помещением   признается
изолированное  помещение,  которое является недвижимым имуществом и
пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным
санитарным  и  техническим  правилам  и  нормам,  иным  требованиям
законодательства).
     Таким образом,  в  случае  невнесения  без уважительных причин
платы за жилое помещение и  коммунальные  услуги  в  течение  более
шести  месяцев  наниматель  и проживающие совместно с ним члены его
семьи могут быть выселены  в  судебном  порядке  с  предоставлением
пригодного  для  постоянного  проживания  жилого  помещения в домах
государственного или муниципального  жилищного  фонда  на  условиях
договора  социального  найма  в  черте  того же населенного пункта.
Причем площадь предоставляемого жилья должна быть  не  менее  шести
квадратных метров жилой площади на одного человека.
     Вопрос 40:  Можно ли оспорить в судебном  порядке  соглашение,
заключенное  соответствующим  государственным  органом  или органом
местного самоуправления с собственником жилого помещения,  о замене
изымаемого  жилого  помещения  другим  жилым  помещением  в  случае
изъятия соответствующего земельного участка для государственных или
муниципальных нужд?
     Ответ: Согласно ч. 3  ст. 35  Конституции Российской Федерации
принудительное  отчуждение имущества для государственных нужд может
быть произведено только при условии предварительного и равноценного
возмещения.
     В ст. 32  ЖК РФ установлено,  что жилое помещение  может  быть
изъято   у   собственника   путем   выкупа   в   связи  с  изъятием
соответствующего  земельного  участка   для   государственных   или
муниципальных  нужд.  При  этом  в  силу  ч.  8  этой  же статьи по
соглашению  с  собственником  жилого  помещения  ему   может   быть
предоставлено  взамен  изымаемого  жилого  помещения  другое  жилое
помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену.
     Поскольку соглашение  между  собственником  жилого помещения и
соответствующим  государственным  органом  или   органом   местного
самоуправления  о предоставлении взамен изымаемого жилого помещения
другого жилого помещения является двусторонней сделкой,  то на него
распространяются  общие правила о признании сделки недействительной
(параграф 2 главы 9 ГК РФ).  Следовательно, данное соглашение может
быть оспорено в судебном порядке по общим основаниям.
     Вопрос 41:  Какими  нормами   регулируются   отношения   между
собственником жилого помещения и членами его семьи, если член семьи
нарушает требования  ч. 2 ст. 31  ЖК РФ,  например использует жилое
помещение не по назначению?
     Ответ: В соответствии  с   ч. 2   ст. 31  ЖК  РФ  члены  семьи
собственника  жилого помещения имеют право пользования данным жилым
помещением наравне с его собственником,  если иное  не  установлено
соглашением  между  собственником и членами его семьи.  Члены семьи
собственника жилого помещения  обязаны  использовать  данное  жилое
помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.
     Жилищный кодекс  Российской  Федерации  не   содержит   нормы,
которая   регулировала  бы  отношения  между  собственником  жилого
помещения и членами  его  семьи  в  том  случае,  если  член  семьи
собственника нарушает правила пользования жилым помещением.
     В силу  ч. 1 ст. 7 ЖК РФ в случаях, если жилищные отношения не
урегулированы жилищным законодательством или соглашением участников
таких отношений  и  при  отсутствии  норм  гражданского  или  иного
законодательства,  прямо регулирующих такие отношения,  к ним, если
это   не   противоречит   их   существу,    применяется    жилищное
законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
     В ст. 35   ЖК  РФ  предусмотрены   основания   для   выселения
гражданина,  право пользования жилым помещением которого прекращено
или который нарушает правила пользования жилым помещением.
     Исходя из изложенного и учитывая положения  ч. 1 ст. 7  ЖК РФ,
член  семьи  собственника  жилого  помещения,  нарушающий   правила
пользования жилым помещением, согласно ч. 2 ст. 35 ЖК РФ может быть
выселен из жилого помещения на основании решения суда по требованию
собственника.
     Вопрос 42: Какой нормой права необходимо руководствоваться при
рассмотрении  требований  о  признании бывшего члена семьи (бывшего
супруга) нанимателя жилого помещения по договору социального  найма
не  приобретшим  право  пользования  жилым помещением,  если он был
вселен в жилое  помещение  после  заключения  договора  социального
найма?   Имеет  ли  юридическое  значение  то  обстоятельство,  что
ответчик не имеет собственного жилого помещения?
     Ответ: В соответствии со ст. 67 ЖК РФ, которая предусматривает
права  и  обязанности  нанимателя  жилого  помещения  по   договору
социального  найма,  наниматель  жилого  помещения  в установленном
законом порядке имеет право вселять в  занимаемое  жилое  помещение
иных лиц, перечень которых установлен ч. 1 ст. 70 ЖК РФ.
     Порядок и правовые последствия  вселения  в  жилое  помещение,
занимаемое нанимателем по договору социального найма, предусмотрены
ст. 70 ЖК РФ.
     Исходя из  изложенного,  если  бывший  член  семьи  нанимателя
вселялся в жилое помещение с соблюдением требований,  установленных
ст. 70 ЖК РФ,   то он считается приобретшим право пользования жилым
помещением,  следовательно,  он имеет равные с нанимателем права  и
обязанности;  если же он не вселялся в жилое помещение или вселялся
с нарушением требований  ст.  70  ЖК  РФ,  то  его  нельзя  считать
приобретшим право пользования жилым помещением.
     То обстоятельство,  что ответчик не имеет собственного  жилого
помещения, при решении данного вопроса правового значения не имеет.
     Вопрос 43:  Является  ли  непроживание  бывшего  члена   семьи
нанимателя  жилого  помещения по договору социального найма в жилом
помещении  основанием  для  признания  его  утратившим   право   на
проживание?
     Ответ: Согласно ч. 4  ст. 69  ЖК РФ,  если гражданин  перестал
быть   членом   семьи   нанимателя  жилого  помещения  по  договору
социального найма,  но  продолжает  проживать  в  занимаемом  жилом
помещении,   за   ним  сохраняются  такие  же  права,  какие  имеют
наниматель и члены его семьи.  Указанный  гражданин  самостоятельно
отвечает  по  своим обязательствам,  вытекающим из соответствующего
договора социального найма.
     В соответствии со ст. 71 ЖК РФ временное отсутствие нанимателя
жилого  помещения  по  договору  социального  найма,  кого-либо  из
проживающих  совместно с ним членов его семьи или всех этих граждан
не влечет за собой изменения их прав  и  обязанностей  по  договору
социального найма.
     В ч. 3  ст. 83 ЖК  РФ  предусмотрено,   что  в  случае  выезда
нанимателя  и  членов  его  семьи в другое место жительства договор
социального найма жилого помещения считается  расторгнутым  со  дня
выезда.
     Следовательно, бывший член семьи нанимателя может быть признан
утратившим   право  на  проживание  в  жилом  помещении  только  на
основании ч. 3  ст. 83  ЖК РФ в том случае,  если он выехал на иное
постоянное  место  жительства  и тем самым добровольно отказался от
своих прав и обязанностей,  предусмотренных  договором  социального
найма.
     Вопрос 44:  Необходимо ли при рассмотрении иска о  прекращении
права  пользования  жилым помещением разъяснять бывшему члену семьи
собственника право предъявления  встречного  иска  для  определения
срока,  на  который  за  ним может быть сохранено право пользования
жилым помещением,  либо  он  должен  обратиться  с  самостоятельным
иском,  либо  этот  вопрос  решается  в пределах иска о прекращении
права?
     Ответ: Вопрос об определении срока, на который жилое помещение
может быть сохранено за бывшим членом семьи собственника,  решается
судом  в  пределах  иска  о  прекращении  права  пользования  жилым
помещением,  поскольку требования о прекращении права пользования и
о сохранении права пользования жилым помещением связаны между собой
и возникают из одних правоотношений.
     Следовательно, предъявления в данном случае встречного иска не
требуется,  а  просьба  ответчика  о  предоставлении   ему   жилого
помещения по основаниям,  предусмотренным ч. 4  ст. 31 ЖК РФ, может
быть выражена в возражениях на иск.
     Вопрос 45:  Сохранится  ли право бессрочного пользования жилым
помещением у бывшего члена  семьи  собственника  жилого  помещения,
отказавшегося  от участия в приватизации жилья,  при переходе права
собственности на жилое помещение к другому лицу с учетом  положений
ст. 19 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации" и ст. 292 ГК РФ?
     Ответ: В  ст.  19  Федерального  закона "О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации" предусмотрено, что действие
положений  ч.  4 ст.  31 ЖК РФ не распространяется на бывших членов
семьи собственника приватизированного жилого помещения при условии,
что  в  момент приватизации данного жилого помещения указанные лица
имели  равные  права  пользования  этим  помещением  с  лицом,  его
приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором.
     Из п. 2 ст. 292 ГК РФ следует, что переход права собственности
на  жилой  дом  или квартиру к другому лицу является основанием для
прекращения  права  пользования  жилым  помещением  членами   семьи
прежнего собственника, если иное не установлено законом.
     В соответствии  со  ст.  2   Закона    Российской    Федерации
"О приватизации  жилищного  фонда в Российской Федерации" граждане,
занимающие  жилые  помещения  в  государственном  и   муниципальном
жилищном фонде,  включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном
ведении   предприятий   или   оперативном   управлении   учреждений
(ведомственный  фонд)  на  условиях  социального  найма,  вправе  с
согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов  семьи,
а  также  несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет приобрести
эти жилые помещения в собственность.
     Согласие лица,  которое  совместно  проживает  с собственником
жилого помещения,  является обязательным условием для приватизации.
При  этом  следует  учитывать,  что  право пользования данным жилым
помещением лица,  давшего согласие на  приватизацию,  будет  носить
бессрочный  характер,  следовательно,  права указанного лица должны
быть учтены при переходе права  собственности  на  жилое  помещение
другому  лицу,   поскольку  иное  толкование нарушало  бы положения
ст. 40 Конституции  Российской  Федерации, в соответствии с которой
каждый  имеет  право  на  жилище  и никто не может быть произвольно
лишен своего жилища.
     В силу  п.  1  ст.  558  ГК  РФ  перечень  лиц,  сохраняющих в
соответствии с законом право пользования жилым помещением после его
приобретения  покупателем,  с  указанием  их  прав  на  пользование
продаваемым  жилым  помещением   является   существенным   условием
договора  продажи  жилого  дома,  квартиры,  части  жилого дома или
квартиры, в которых эти лица проживают.
     То есть при отчуждении жилого помещения в договоре должно быть
указано право лица,  которое в нем проживает, на пользование данным
жилым  помещением,  в  ином  случае договор не может быть заключен,
поскольку не достигнуто соглашение по всем существенным условиям.
     Следовательно, если  бывший  член семьи собственника на момент
приватизации  имел  равные  права  с  лицом,  которое  впоследствии
приобрело  в собственность данное жилое помещение,  но отказался от
приватизации,  дав согласие на  приватизацию  иному  лицу,  то  при
переходе  права  собственности на жилое помещение к другому лицу он
не может быть выселен из этого жилого  помещения,  поскольку  имеет
право  пользования  данным  жилым  помещением.  При этом необходимо
исходить из того, что право пользования носит бессрочный характер.
     Вопрос 46:  Вправе ли малоимущие граждане, реализовавшие право
на  передачу  принадлежащего  им  на  праве  собственности   жилого
помещения   в   государственную  или  муниципальную  собственность,
предусмотренное ст.  20 Федерального закона "О введении в  действие
Жилищного  кодекса  Российской  Федерации",  вновь  приватизировать
жилое помещение?
     Ответ: Согласно  ст.  11 Закона Российской Федерации от 4 июля
1991 г.  "О приватизации жилищного фонда  в  Российской  Федерации"
каждый  гражданин  имеет  право  на  приобретение  в  собственность
бесплатно,   в   порядке   приватизации,   жилого    помещения    в
государственном   и   муниципальном   жилищном   фонде  социального
использования один раз.
     В ст. 20 Федерального  закона  от  29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ
"О введении в действие Жилищного  кодекса   Российской   Федерации"
предусмотрено,  что  малоимущие  граждане,  приватизировавшие жилые
помещения,  являющиеся  для  них  единственным  местом  постоянного
проживания, до 1 января 2007 г. вправе передать принадлежащие им на
праве собственности и свободные от обязательств жилые  помещения  в
государственную или муниципальную собственность.
     В соответствии с п. 2  ст. 209 ГК РФ   собственник  вправе  по
своему   усмотрению   совершать   в  отношении  принадлежащего  ему
имущества любые действия,  не противоречащие закону и иным правовым
актам  и  не  нарушающие права и охраняемые законом интересы других
лиц.
     Следовательно, малоимущие  граждане,  воспользовавшиеся правом
на  передачу  принадлежащего  им  на  праве  собственности   жилого
помещения  в государственную или муниципальную собственность в силу
ст. 20 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса
Российской  Федерации",  совершили  действия  по распоряжению жилым
помещением по своему усмотрению.
     При таких  обстоятельствах  права  на  повторную  приватизацию
жилья  у  малоимущих  граждан   не   возникает,   поскольку   закон
предоставляет  гражданину  право на приобретение жилого помещения в
собственность бесплатно, в порядке приватизации, только один раз.

                  Вопросы пенсионного обеспечения

     Вопрос 47:  Подлежит ли включению в  педагогический  стаж  для
досрочного  назначения  трудовой  пенсии  в соответствии со ст.  28
Федерального закона "О трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации"
работа   в   должности   воспитателя   группы   продленного  дня  в
общеобразовательной школе до 2002 года,  если в Списке должностей и
учреждений,  работа  в которых засчитывается в стаж работы,  дающей
право на досрочное назначение трудовой пенсии  по  старости  лицам,
осуществлявшим  педагогическую  деятельность  в  государственных  и
муниципальных учреждениях для детей, такая должность отсутствует?
     Ответ: В  соответствии  с подп.  10 п.  1 ст.  28 Федерального
закона от 17 декабря  2001  г.  N  173-ФЗ  "О  трудовых  пенсиях  в
Российской Федерации"  (в  ред.  от 14 февраля  2005 г.,  с изм. от
27 июня  2005  г.)   лицам,   не   менее   25   лет  осуществлявшим
педагогическую   деятельность  в  государственных  и  муниципальных
учреждениях для детей, независимо от их возраста трудовая пенсия по
старости   назначается  ранее  достижения возраста,  установленного
ст. 7 Закона.
     Согласно п. 3  ст. 28     Федерального     закона       списки
соответствующих  работ,  профессий,  должностей,  специальностей  и
учреждений  (организаций),  с  учетом  которых назначается трудовая
пенсия по старости в соответствии с подп.  7-13 п.  1 этой  статьи,
правила  исчисления  периодов  работы  (деятельности)  и назначения
указанной  пенсии  при  необходимости  утверждаются  Правительством
Российской Федерации.

     Постановлением Правительства    Российской     Федерации    от
29 октября 2002 г.  N 781 утвержден Список должностей и учреждений,
работа в которых засчитывается  в  стаж  работы,  дающей  право  на
досрочное   назначение   трудовой   пенсии   по   старости   лицам,
осуществлявшим  педагогическую  деятельность  в  государственных  и
муниципальных учреждениях для детей в соответствии с подп. 10  п. 1
ст.  28  Федерального  закона  "О  трудовых  пенсиях  в  Российской
Федерации".
     Данный Список  не  содержит  должности   "воспитатель   группы
продленного дня".
     В силу п. 2  постановления Правительства Российской  Федерации
от 11 июля 2002 г. N 516 "Об утверждении Правил исчисления периодов
работы,  дающей право на досрочное назначение  трудовой  пенсии  по
старости  в соответствии со  статьями  27 и 28  Федерального закона
"О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации" Министерство труда
и   социального  развития  Российской  Федерации  по  представлению
федеральных органов  исполнительной  власти  и  по  согласованию  с
Пенсионным  фондом  Российской  Федерации  устанавливает  тождество
профессий,  должностей и организаций  (структурных  подразделений),
предусмотренных  ст.ст.  27  и  28  Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации", а также списками работ, профессий,
должностей,  специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно
назначается  трудовая  пенсия  по  старости,  тем  же   профессиям,
должностям  и  организациям  (структурным подразделениям),  имевшим
ранее иные наименования.
     Приказом Министерства  здравоохранения  и социального развития
Российской Федерации (преемника Министерства  труда  и  социального
развития   Российской   Федерации)  от  5  июля  2005 г.  N 440  по
согласованию  с  Пенсионным  фондом  Российской  Федерации   и   по
представлению Министерства образования и науки Российской Федерации
установлено тождество наименований должностей  "воспитатель  группы
продленного дня" наименованию должности "воспитатель".
     Таким образом,  Министерством  здравоохранения  и  социального
развития   Российской   Федерации   в  рамках  предоставленной  ему
компетенции постановлением  Правительства  Российской  Федерации от
11 июля 2002  г.   N  516  признано,  что  должностные  обязанности
воспитателя  группы  продленного  дня  совпадают  по  характеру   и
функциям с должностными обязанностями воспитателя.
     Поэтому период работы в должности воспитателя продленного  дня
в общеобразовательной школе подлежит включению в стаж,  необходимый
для досрочного назначения трудовой пенсии, вне зависимости от того,
когда осуществлялась данная трудовая деятельность.

                 Вопросы материального обеспечения
                сотрудников органов внутренних дел

     Вопрос 48:   Начисляются   ли   на   единовременное   пособие,
выплачиваемое  при  увольнении  сотрудникам органов внутренних дел,
процентная надбавка и районный коэффициент за работу в  местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера?
     Ответ: Из преамбулы и п. 1  ст. 1  Федерального    закона   от
30 июня  2002  г.   N 78-ФЗ  "О  денежном  довольствии  сотрудников
некоторых  федеральных  органов   исполнительной   власти,   других
выплатах  этим  сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий
сотрудников федеральных  органов  налоговой  полиции  и  таможенных
органов  Российской  Федерации  на  иные  условия  службы (работы)"
следует,  что денежное довольствие сотрудников  органов  внутренних
дел  состоит  из оклада по занимаемой штатной должности и оклада по
специальному званию, которые составляют оклад денежного содержания,
из  процентных  надбавок  за  выслугу лет,  ученую степень и ученое
звание, иных дополнительных выплат.
     Размеры единовременных   пособий,   выплачиваемых  сотрудникам
органов внутренних дел,   определяются  в  соответствии с подп. "б"
п. 17  и  п. 19 постановления   Совета  Министров  -  Правительства
Российской Федерации от 22  сентября  1993  г.  N  941  "О  порядке
исчисления выслуги лет,  назначения и выплаты пенсий, компенсаций и
пособий лицам,  проходившим военную  службу  в  качестве  офицеров,
прапорщиков,  мичманов  и военнослужащих сверхсрочной службы или по
контракту в качестве солдат,  матросов,  сержантов и  старшин  либо
службу  в  органах внутренних дел,  Государственной противопожарной
службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семьям в Российской Федерации".
     Так, согласно подп.  "б" п.  17 вышеназванного  Постановления,
единовременное    пособие    выплачивается    лицам    рядового   и
начальствующего состава органов внутренних дел при их увольнении со
службы  по возрасту,  болезни,  сокращению штатов или ограниченному
состоянию здоровья,  в размерах:  при выслуге менее 10  календарных
лет  -  пяти месячных окладов,  при выслуге от 10 до 14 календарных
лет включительно - 10 месячных окладов,  при   выслуге   от   15 до
20 календарных   лет   включительно   -  15  месячных окладов и при
выслуге свыше 20 лет - 20  месячных  окладов  денежного  содержания
(абз.  3  и  4  п.  19),  а  уволенным  по другим основаниям (кроме
приведенных в последнем абзаце настоящего пункта) -  40%  указанных
размеров.
     Таким образом,  размер единовременного пособия, выплачиваемого
лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел при
их увольнении,  рассчитывается исходя из месячных окладов денежного
содержания или в процентах от указанных размеров.
     В абз.  2 п.  19 Постановления установлено, что единовременное
пособие,  предусмотренное п.  17 Постановления, исчисляется для лиц
рядового  и  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  из
окладов, выплачиваемых по последней должности и специальному званию
на день увольнения со службы.
     Данная норма  не  предусматривает начисления на единовременное
пособие процентной надбавки и районного коэффициента  за  работу  в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
     Следовательно, на единовременное  пособие,  выплачиваемое  при
увольнении сотрудникам органов внутренних дел,  процентная надбавка
и районный коэффициент  за  работу  в  местностях,  приравненных  к
районам Крайнего Севера, не начисляются.
     Вопрос 49:  Исходя из каких сумм - средней стоимости путевки в
санатории  и  дома  отдыха  МВД  России,  установленной Медицинским
управлением МВД России (600 руб.),  или средней стоимости путевок в
определенные санатории и дома отдыха МВД России по сведениям данных
учреждений - подлежит возмещению компенсация за санаторно-курортное
лечение  сотрудникам  органов  внутренних  дел  по правоотношениям,
возникшим до 1 января 2005 г.?
     Ответ: В  ст. 54   Положения о службе в органах внутренних дел
Российской  Федерации  (утвержденного   постановлением   Верховного
Совета  Российской Федерации от 23 декабря 1992 г.  "Об утверждении
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации  и
текста   присяги   сотрудника  органов  внутренних  дел  Российской
Федерации") установлены льготы,  гарантии и компенсации сотрудникам
органов внутренних дел.
     В соответствии с абз.  6 указанной статьи Положения (в ред. от
30 июня 2002 г.) сотрудники органов внутренних дел и члены их семей
имеют  право  на  санаторно-курортное  лечение   в   санаториях   и
организованный  отдых  в домах отдыха,  пансионатах и на туристских
базах системы Министерства внутренних дел Российской  Федерации  за
плату.   При  этом  сотрудникам  органов  внутренних  дел  ежегодно
выплачивается денежная  компенсация  в  размере  средней  стоимости
путевки,  а  жене (мужу) и несовершеннолетним детям,  проживающим с
ними,  - в  размере  50%  стоимости  путевки  независимо  от  того,
приобретена путевка или нет.
     Таким образом,  сотрудники органов внутренних дел и  члены  их
семей  имеют  право  на санаторно-курортное  лечение  в  здравницах
системы МВД России, а также право на выплату денежной компенсации в
размере  100%  и  50%  средней стоимости путевки соответственно вне
зависимости от приобретения путевок.
     Средняя стоимость  путевок  в  здравницы  системы  МВД  России
согласно абз. 3 п. 16-7 Инструкции о порядке применения положения о
службе  в органах внутренних дел Российской Федерации (утвержденной
приказом МВД России от 14 декабря 1999 г.  N 1038)  определяется  и
доводится  до  органов  внутренних  дел Медицинским управлением МВД
России исходя из действующих на данный период цен на путевки.
     Медицинское управление МВД России в письме от 3 ноября 2000 г.
N 29/9-2875 проинформировало о том,  что с 1 января 2001 г. средняя
стоимость  путевки  для  выплат компенсаций составляет 600 руб.,  а
также о ценах на путевки для сотрудников органов внутренних  дел  в
здравницах системы МВД России.
     Следовательно, компенсация,  предусмотренная   абз. 6   ст. 54
Положения, подлежит возмещению исходя из средней стоимости путевки,
определенной Медицинским управлением МВД  России,  т. е. 600  руб.,
независимо  от  того,  приобреталась  или  нет  сотрудником органов
внутренних дел путевка.
     Вместе с   тем   сотрудники   органов  внутренних  дел  вправе
требовать возмещение затрат,  связанных с приобретением  путевок  в
здравницы  системы  МВД  России,  исходя  из  стоимости  путевок  в
определенном  санаторно-курортном  учреждении,  где  осуществлялось
такое лечение. Указанное возмещение возможно, если при рассмотрении
конкретного  дела  будет  установлено,  что  стоимость  путевок   в
определенном  санаторно-курортном  учреждении,  где  осуществлялось
лечение,   выше   названной   Медицинским  управлением  МВД  России
(600 руб.).

                       Иные правовые вопросы

     Вопрос 50:   Можно   ли   признать  недееспособным  вследствие
психического расстройства несовершеннолетнее лицо (17 лет)?
     Ответ: В силу п. 1  ст. 21 ГК РФ способность гражданина своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права,  создавать
для  себя  гражданские  обязанности  и  исполнять  их  (гражданская
дееспособность)  возникает   в   полном   объеме   с   наступлением
совершеннолетия, т. е. по достижении восемнадцатилетнего возраста.
     Согласно п. 4 ст. 26 Кодекса при наличии достаточных оснований
суд  по  ходатайству  родителей,  усыновителей  или попечителя либо
органа  опеки  и  попечительства  может   ограничить   или   лишить
несовершеннолетнего  в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
права самостоятельно распоряжаться  своими  заработком,  стипендией
или   иными   доходами,   за   исключением   случаев,  когда  такой
несовершеннолетний  приобрел  дееспособность  в  полном  объеме   в
соответствии с п. 2 ст. 21 или со ст. 27 Кодекса.
     Таким образом,  Гражданским кодексом  Российской  Федерации  в
отношении  несовершеннолетних  лиц  от  14  до 18 лет предусмотрена
возможность  ограничения  или  лишения  их   права   самостоятельно
распоряжаться  своими  заработком,  стипендией  или  иными доходами
(кроме случаев приобретения ими дееспособности в полном  объеме  до
18 лет).
     Вместе с тем в соответствии с ч.  1 ст.  29 Кодекса гражданин,
который  вследствие  психического  расстройства  не  может понимать
значения своих действий или  руководить  ими,  может  быть  признан
судом   недееспособным   в   порядке,   установленном   гражданским
процессуальным  законодательством.   Данная   норма   не   содержит
ограничений   относительно   возраста  гражданина,  которого  можно
признать недееспособным.
     Следовательно, несовершеннолетний от 14 до 18 лет,  страдающий
психическим расстройством,  может быть признан судом недееспособным
(в том объеме дееспособности,  которым он наделен в соответствии со
ст. 26 ГК РФ).
     Вопрос 51:  Правомерно ли возложение на наследника обязанности
возврата  двойной  суммы  задатка  по   предварительному   договору
купли-продажи?
     Ответ: Согласно  п. 1   ст. 429   ГК  РФ  по  предварительному
договору  стороны  обязуются заключить в будущем договор о передаче
имущества,  выполнении работ или оказании услуг (основной  договор)
на условиях, предусмотренных предварительным договором.
     Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая
задаток,  то  в  соответствии  с  п. 2   ст. 381  ГК РФ она обязана
уплатить другой стороне двойную сумму задатка.
     Задатком признается   денежная   сумма,  выдаваемая  одной  из
договаривающихся сторон в счет  причитающихся  с  нее  по  договору
платежей  другой  стороне  в доказательство заключения договора и в
обеспечение его исполнения (п. 1 ст. 380 Кодекса).
     Таким образом,  соглашение  о  задатке  заключается  вместе  с
основным договором,  в данном случае - договором  купли-продажи,  в
соответствии   с   которым   у   продавца  и  покупателя  возникают
определенные договором обязанности.
     Согласно п. 1  ст. 454  Кодекса по договору купли-продажи одна
сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в  собственность
другой  стороне  (покупателю),  а покупатель обязуется принять этот
товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
     В соответствии с  абз. 1  ст. 1112 Кодекса в состав наследства
входят принадлежавшие наследодателю  на  день  открытия  наследства
вещи,   иное   имущество,   в   том  числе  имущественные  права  и
обязанности.
     Следовательно, при  принятии наследства к наследнику переходит
обязанность  исполнения  договора  купли-продажи,   в   обеспечение
которого  наследодателем  было  заключено  соглашение о задатке.  В
случае неисполнения этих обязательств наследник  должен  возвратить
стороне,  давшей   задаток,  двойную сумму задатка в соответствии с
п. 2 ст. 381 Кодекса.
     Вопрос 52:  Кто  является  надлежащим  ответчиком  по  делам о
возмещении  вреда,  причиненного  источником  повышенной  опасности
(транспортным   средством)   в   результате   дорожно-транспортного
происшествия,  в том  случае,  если  управление  им  в  присутствии
законного   владельца   автомобиля   осуществляло   лицо,   имеющее
водительское удостоверение,  но  без  доверенности,  оформленной  в
установленной законом письменной форме?
     Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 1079 ГК РФ юридические лица и
граждане,  деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих  (в  частности,  использование  транспортных   средств),
обязаны   возместить   вред,   причиненный   источником  повышенной
опасности,  если   не   докажут,   что   вред   возник   вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего.  Обязанность возмещения
вреда возлагается  на  юридическое  лицо  или  гражданина,  которые
владеют  источником  повышенной  опасности  на праве собственности,
праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо
на  ином  законном  основании (на праве аренды,  по доверенности на
право  управления  транспортным  средством,  в  силу   распоряжения
соответствующего   органа   о  передаче  ему  источника  повышенной
опасности и т. п.).
     Учитывая вышеизложенное,  ответственность за вред, причиненный
источником  повышенной  опасности,  будет  нести  не  только  лицо,
владеющее    транспортным   средством   на   праве   собственности,
хозяйственного  ведения  или  иного  вещного  права,  но  и   лицо,
пользующееся  им  на  законных  основаниях, перечень которых в силу
ст. 1079 ГК РФ не является исчерпывающим.
     В целях  обеспечения порядка и безопасности дорожного движения
постановлением  Совета   Министров   -   Правительства   Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 утверждены Правила дорожного
движения Российской Федерации.
     Согласно подп.   2.1.1   п.   2.1  указанных  Правил  водитель
механического транспортного средства обязан иметь  при  себе  и  по
требованию сотрудников милиции передавать им для проверки документ,
подтверждающий право владения,  или пользования,  или  распоряжения
данным  транспортным  средством,  в  случае управления транспортным
средством в отсутствие его владельца.
     Следовательно, Правила     дорожного     движения    допускают
возможность  передачи  управления  автомобилем  другому  лицу   без
письменного  оформления доверенности в присутствии собственника или
иного законного владельца.
     Анализ приведенных  выше правовых норм позволяет сделать вывод
о  том,  что   лицо,   управляющее   автомобилем   без   письменной
доверенности     при     наличии     водительского    удостоверения
соответствующей категории в присутствии собственника автомобиля или
иного законного владельца,  использует данное транспортное средство
на законном основании.  В таком  случае  надлежащим  ответчиком  по
делам   о  возмещении  вреда,  причиненного  источником  повышенной
опасности  (транспортным  средством),  является  лицо,  управлявшее
автомобилем  в  момент  дорожно-транспортного  происшествия,  а  не
собственник или иной законный владелец транспортного средства.
     Вопрос 53:  Подлежала  ли  обложению  налогом  на  добавленную
стоимость (НДС)  до  1  января  2006  г.  деятельность  нотариусов,
занимающихся частной практикой?
     Ответ: В ст.  1 Основ законодательства Российской Федерации  о
нотариате установлено,  что нотариат в Российской Федерации призван
обеспечивать в соответствии с  Конституцией  Российской  Федерации,
конституциями республик в составе Российской Федерации,  настоящими
Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц
путем   совершения   нотариусами  предусмотренных  законодательными
актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.
     Нотариальные действия   в  Российской  Федерации  совершают  в
соответствии  с  настоящими  Основами   нотариусы,   работающие   в
государственной   нотариальной  конторе  или  занимающиеся  частной
практикой.
     Нотариальная деятельность  не  является предпринимательством и
не преследует цели извлечения прибыли.
     В соответствии  с  п.  1  ст.  11  НК РФ институты,  понятия и
термины гражданского,  семейного и других отраслей законодательства
Российской  Федерации,  используемые в Налоговом кодексе Российской
Федерации,  применяются в том значении,  в каком они используются в
этих  отраслях законодательства,  если иное не предусмотрено данным
Кодексом.
     Как следует  из  подп.  1  п.  1  ст.  146  НК РФ,  к объектам
налогообложения при  исчислении  налога  на  добавленную  стоимость
отнесена, в частности, реализация товаров (работ, услуг).
     Определения понятий   "работа"   и    "услуга"    для    целей
налогообложения содержатся в пп. 4, 5 ст. 38 НК РФ.
     Так, работой признается деятельность, результаты которой имеют
материальное  выражение и могут быть реализованы для удовлетворения
потребностей   организации  и  (или)  физических  лиц (п. 4  ст. 38
НК РФ).
     Услугой признается деятельность,  результаты которой не  имеют
материального  выражения,  реализуются  и  потребляются  в процессе
осуществления этой деятельности (п. 5 ст. 38 НК РФ).
     Под реализацией работ,  услуг,  как следует из содержания п. 1
ст. 39  НК  РФ,  понимается передача  на  возмездной  основе  права
собственности  на  результаты  выполненных  работ  одним  лицом для
другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а
в случаях, предусмотренных Кодексом, - и на безвозмездной основе.
     Результатом нотариальных   действий    являются    юридические
последствия,  возникающие  в  силу  оформленного нотариального акта
после совершения нотариального действия.
     Поэтому возникают    сомнения    в    возможности    отнесения
нотариальных действий к работе или услуге в том значении,  в  каком
указанные  понятия для целей налогообложения содержатся в Налоговом
кодексе Российской Федерации.
     В силу   п. 7    ст. 3   НК РФ   все   неустранимые  сомнения,
противоречия и неясности в законодательных актах о налогах и сборах
толкуются в пользу налогоплательщиков.
     Из вышеизложенного   следует,   что   нотариальные   действия,
осуществлявшиеся нотариусами,   занимавшимися  частной практикой до
1 января 2006 г., не подлежат  обложению  налогом   на  добавленную
стоимость.
     В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22 июля 2005 г.
"О внесении изменений в главу 21 части  второй  Налогового  кодекса
Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу отдельных
положений актов законодательства Российской Федерации о  налогах  и
сборах" с 1 января 2006 г.  вступил в силу подп.  15-1 п. 3 ст. 149
НК РФ,  согласно  которому  совершение  нотариусами,  занимающимися
частной практикой, нотариальных действий и оказание услуг правового
и  технического  характера  не  подлежат   обложению   налогом   на
добавленную стоимость.
     Вопрос 54:     Правомерны     ли     действия     руководителя
государственного органа при проведении  мероприятий  по  сокращению
штата  в  связи с реорганизацией,  не предложившего сотрудникам для
замещения вакантные должности в связи  с  тем,  что  эти  должности
подлежат замещению по конкурсу?
     Ответ: Отношения,  связанные с поступлением на государственную
гражданскую   службу   Российской   Федерации,  ее  прохождением  и
прекращением,  а также с определением правового положения (статуса)
федерального     государственного    гражданского    служащего    и
государственного   гражданского   служащего   субъекта   Российской
Федерации,   регулируются   Федеральным  законом от 27 июля 2004 г.
N 79-ФЗ    "О    государственной  гражданской   службе   Российской
Федерации".
     При увольнении   государственного   служащего   в   связи    с
сокращением  штата  должна  быть соблюдена определенная действующим
законодательством  процедура: сообщение о предстоящем увольнении за
два  месяца  (ч.  5  ст.  31  Закона),  предоставление гражданскому
служащему  с  учетом  уровня  его  квалификации,  профессионального
образования  и  стажа  гражданской  службы  или  работы (службы) по
специальности  возможности  замещения  иной  должности  гражданской
службы   в   том   же   государственном   органе   либо   в  другом
государственном органе  (п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона), информирование о
предстоящем сокращении штата выборного профсоюзного органа  (ст. 38
Закона) и др.
     Вместе с  тем  согласно   п. 10   ч. 1   ст. 14  этого  Закона
гражданский служащий имеет право на должностной рост на  конкурсной
основе.
     В соответствии  с  вышеназванным  Законом  Указом   Президента
Российской  Федерации  от  1  февраля  2005  г.  N  112  утверждено
Положение   о   конкурсе   на   замещение    вакантной    должности
государственной  гражданской  службы  Российской Федерации.  Данным
Положением определены порядок  и  условия  проведения  конкурса  на
замещение  вакантной  должности  государственной гражданской службы
Российской  Федерации   в   федеральном   государственном   органе,
государственном   органе   субъекта  Российской  Федерации  или  их
аппаратах.
     Согласно п. 1    Положения   конкурс  на  замещение  вакантной
должности гражданской  службы  обеспечивает  конституционное  право
граждан  Российской  Федерации  на  равный доступ к государственной
службе,  а также  право  государственных  гражданских  служащих  на
должностной рост на конкурсной основе.
     Право на  участие  в  конкурсе   имеют   граждане   Российской
Федерации,  достигшие  возраста  18 лет,  владеющие государственным
языком  Российской  Федерации   и   соответствующие   установленным
законодательством    Российской    Федерации    о   государственной
гражданской  службе  квалификационным   требованиям   к   вакантной
должности гражданской службы.  Гражданский служащий вправе на общих
основаниях  участвовать  в  конкурсе  независимо  от  того,   какую
должность   он   замещает  на  период  проведения  конкурса   (п. 5
Положения).
     Проведение конкурса  начинается  с  публикации государственным
органом объявления о приеме  документов  для  участия  в  конкурсе,
содержащего перечень требований, предъявляемых к претенденту, место
и время приема документов и т. д. (п. 6 Положения).
     Гражданский служащий,   изъявивший   желание   участвовать   в
конкурсе,  направляет заявление на  имя  представителя  нанимателя.
Кадровая  служба  государственного  органа,  в  котором гражданский
служащий замещает должность гражданской  службы,  обеспечивает  ему
получение  документов,  необходимых  для  участия в конкурсе  (п. 8
Положения).
     Гражданин (гражданский  служащий)  не  допускается к участию в
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям
к  вакантной  должности  гражданской  службы,  а  также  в  связи с
ограничениями,    установленными    законодательством    Российской
Федерации о государственной гражданской службе,  для поступления на
гражданскую службу и ее прохождения (п. 10 Положения).
     Претендент на   замещение   вакантной   должности  гражданской
службы,  не допущенный к участию в конкурсе,  вправе обжаловать это
решение  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации
(п. 13 Положения).
     Таким образом,  при  сокращении  штата государственного органа
представитель  работодателя  не  может  предложить  сотруднику  для
замещения  без  проведения  конкурса  вакантную должность,  которая
должна замещаться только по конкурсу.  Вместе с тем государственный
служащий  имеет  право на участие в конкурсе на вакантную должность
на общих основаниях независимо от того,  будет  ли  ему  предложено
такое участие.

                      Информация для сведения

     В связи  с  допущенной опечаткой в вопросе N 26,  включенном в
Обзор судебной практики за II квартал 2005 года:
     вопрос следует  читать:  "Производится  ли  выплата  страховой
суммы   по   договору   обязательного    страхования    гражданской
ответственности   владельцев   транспортных   средств,   если  вред
потерпевшему   (одному    из    участников    дорожно-транспортного
происшествия)  причинен  в результате повреждения его автомобиля по
вине лица (другого участника  дорожно-транспортного  происшествия),
управлявшего   автомобилем   на   основании   доверенности,  но  не
включенного  в  договор  обязательного   страхования   в   качестве
водителя, допущенного к управлению этим транспортным средством?";
     в последнем абзаце ответа на вопрос первое предложение следует
читать:  "Таким  образом,  независимо  от  того,  на каких условиях
заключен  договор  обязательного   страхования,   страховая   сумма
подлежит     выплате    потерпевшему    (одному    из    участников
дорожно-транспортного  происшествия),  которому  вред  причинен   в
результате   повреждения  его  автомобиля  по  вине  лица  (другого
участника дорожно-транспортного  происшествия),  не  включенного  в
договор обязательного страхования в качестве водителя,  допущенного
к управлению транспортным средством,  в  случае,  если  такое  лицо
управляло   автомобилем   на   законных  основаниях  (например,  на
основании письменной доверенности)".

                    Вопросы судебной статистики

     1. Как надлежит учитывать в статистической  отчетности  жалобы
на действия судебных приставов-исполнителей?
     Жалобы на   действия   судебных    приставов-исполнителей    в
статистических   отчетах   учитываются   как  материалы  в  порядке
исполнения судебных решений.
     При определении   количества   таких   дел,   рассмотренных  с
нарушением срока,  представляется  целесообразным  учитывать  дела,
рассматриваемые свыше одного месяца.
     2. Следует  ли  исключать   из   общего   срока   рассмотрения
гражданского дела срок, установленный судом при оставлении искового
заявления без движения?
     В случае  оставления  искового  заявления  без движения,  если
заявитель своевременно устранил указанные недостатки в соответствии

со ст.  136 ГПК РФ, срок рассмотрения дела следует исчислять со дня
первоначального  представления  заявления  в  суд,  исключая  срок,
установленный судом для исправления недостатков.
     3. Как следует исчислять срок назначения  дела  к  слушанию  в
случае назначения предварительного слушания?
     При определении срока назначения к слушанию уголовного дела  в
случае назначения предварительного слушания срок должен исчисляться
по аналогии со сроком при назначении дела, т. е.  14  дней  с  даты
вынесения  судебного  постановления  о  назначении предварительного
слушания до даты его проведения.
     4. Как  следует  исчислять  срок рассмотрения мировыми судьями
уголовных  дел,  поступивших  с  обвинительным  заключением  или  с
обвинительным актом?
     На исчисление сроков рассмотрения таких дел  мировыми  судьями
должны  распространяться положения уголовно-процессуального закона,
предусматривающие сроки рассмотрения таких дел районными судами.


                                  (Обзор подготовлен отделом работы
                                с законодательством Верховного Суда
                             Российской Федерации и 1 марта 2006 г.
                                утвержден постановлением Президиума
                              Верховного Суда Российской Федерации)

Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\vsrf\print_page.php on line 34